Понятие и принципы патентного права – 13. Понятие патентного права. Принципы патентного права.

Содержание

13. Понятие патентного права. Принципы патентного права.

Патентное право это институт права интеллектуальной собственности, который регулирует отношения, связанные признанием авторства, охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В объективном смысле патентное право- это совокупность норм, относящихся к данной сфере.

В субъективном смысле патентное право – это личное неимущественное и имущественное право субъекта на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Объекты патентного права отличаются от объектов авторского права особенностями их правовой охраны.

Если в произведениях науки, литературы и искусства основной ценностью и предметом правовой охраны являются художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то для объектов патентного права ценность представляет само содержание предложенного решения, которое и становится предметом охраны патентным правом. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, объект патентного права может быть создан другим лицом совершенно независимо от первого создателя.

Патентное право базируется на следующих основных принципах:

1.Принцип признания за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта.

Только патентообладатель может использовать запатентованный объект. Все остальные лица должны воздержаться от его использования, если оно не санкционировано патентообладателем.

2.Принцип соблюдения разумного баланса интересов патентообладателя и интересов общества.

Конкретное проявление – ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого, объект поступает во всеобщее пользование; обязательным условием предоставления охраны объекту является внесение создателем объекта действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение знаний общества; создание возможности свободного использования запатентованного объекта.

3.Принцип предоставления охраны только тем решениям, которые в официальном порядке признаны патентоспособными.

Для получения охраны необходимо, чтобы была оформлена и подана в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности особая заявка, которая проходит определенную процедуру проверки на соответствие критериям патентоспособности. Если заявка не подавалась, то решение, объективно отвечающее всем требованиям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения и для предоставления правовой охраны по российскому законодательству не требуется выполнения указанных формальностей и требований. Большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое не известно авторскому праву. На охрану прав может претендовать только тот заявитель, который первым подал правильно оформленную заявку на данный объект в Патентное ведомство.

4.Принцип признания и охраны прав не только патентообладателей, но и действительных создателей объектов.

Прежде всего, именно действительным создателям объектов предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем.

Если в соответствии с законодательством право на получение патента имеет другое лицо, например, работодатель, то законодательство гарантирует получение создателем объекта соразмерного вознаграждения. За создателем во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный им объект, которые являются бессрочными и не передаваемыми.

studfiles.net

29. Понятие и принципы патентного права

29. Понятие и принципы патентного права

Патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей ипромышленных образцов. Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Объединение их в данной подотрасли гражданского права

обусловлено тем, что : а) данные объекты интеллектуальной собственности сходны между собой и существенно отличаются от иных объектов; б) охрана данных объектов осуществляется в единой форме – путем выдачи патента; в) правовое регулирование данных объектов имеет определенную сходность.

1. Признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем, а патентообладатель вправе требовать этого.

2. Предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами , означает, что для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно соблюсти процедуру получения патента: надлежащим образом оформить заявку, подать ее в орган, осуществляющий регистрацию и выдачу патента и др. Только то изобретение, полезная модель и промышленный образец охраняется патентным правом, на которые соответствующим образом выдан патент, проведена процедура признания государством новизны и промышленной применимости изобретения, полезной модели и промышленного образца.

3. Законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообла дателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов . Это означает, что патентное право закрепляет интерес лиц, не получающих патент на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, но непосредственно участвующих в их создании и разработке. Закон предусматривает право получения вознаграждения за разработку изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в порядке служебного задания. За создателями объектов патентного права сохраняются личные неимущественные права, являющиеся бессрочными и непередаваемыми.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

info.wikireading.ru

Принципы патентного права

В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение закрепляется в ст.1358 ГК РФ, и будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель  может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю  принадлежит на его разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться  в качестве  второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование – ст.1363 ГК РФ. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец,  в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества – ст.1359 ГК РФ.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать  в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве  имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам предоставляется возможность  получить патент и стать патентообладателем.  Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена  работодателем при надлежащем использовании разработки – ст.1370 ГК РФ. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.

Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

Патентное право в объективном смысле — это гражданско-правовой институт, регулирующий исключительные и иные имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и зашитой прав их авторов и патентообладателей.

Патентное право в субъективном смысле — это исключительное и иное имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Так, радио практически одновременно было изобретено Поповым в России и Маркони в США, причем последний первым запатентовал свое изобретение.

В связи с этим охрана технических решений предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное право.

studfiles.net

8.1. Понятие, функции и принципы патентного права

Перечень всех учебных материалов

Государство и право
Демография
История
Международные отношения
Педагогика
Политические науки
Психология
Религиоведение
Социология

8.1. Понятие, функции и принципы патентного права

  Патентное право изначально зарождалось как право привилегий. Сам термин «патент» происходит от латинского titterae patentee и в буквальном переводе означает «открытая грамота». Во времена Средневековья патент выдавался монархом и удостоверял монопольное право на производство и (или) торговлю определенных товаров. Патент скреплялся печатью так, чтобы его можно было развернуть, не сломав печать. Патенты большинства стран мира, в том числе Российской Федерации, также содержат печать или образ печати.
  Монопольное право на производство того ли иного изделия, с одной стороны, охраняло права лица, которому патент был выдан в виде королевской милости, а с другой — сковывало развитие экономики и промышленности, поскольку не позволяло иным лицам заниматься деятельностью на том же сегменте рынка. Законодательство феодальных государств относило выдачу патента к прерогативам королевской власти и рассматривало ее в качестве милости, оказываемой сувереном вассалу.
  Переход от феодального общества к буржуазно-капиталистическому ознаменовался изменением и под. хода к патенту: изживался монополизм в производстве определенных видов товаров и вводился монополизм на изобретение, т. е. исключительное право на использование технического новшества. Первыми законами, содержащими сходный с современным подход к патенту как документу, удостоверяющему исключительное право на использование изобретения, явились английский Статут о монополиях 1623г., Конвент революционной Франции от 7 января 1791 г., Федеральный патентный закон США 1790 г. Потребность в охране результатов интеллектуальной деятельности в области промышленности особенно остро проявилась в связи с технической революцией и развитием изобретательства в XIX — XX вв. Именно в этот период появились первые автомобили, самолеты, радио, новые сплавы металлов, химические вещества, медикаменты и др. На стыке науки и техники возникла новая область права — право промышленной собственности. В первой половине XIX в. патентные за-коны были приняты в большинстве европейских стран. В России первый патентный закон был принят 17 июня 1812 г. (манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах»). Этот закон с последующими изменениями просуществовал до 20 мая 1896 г., когда было введено Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования, применявшееся вплоть до 1917 г.
  В советское время первым нормативным документом, регулирующим патентные отношения, стало Положение об изобретениях от 30 июня 1919 г. В период развитого социализма основными документами в области патентного права были Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. и Положение о промышленных образцах от 8 июля 1981 г., которые вместо термина «патент» использовали понятие «авторское свидетельство». Исключительное право на использование изобретений и промышленных образцов принадлежало государству. В 1990 г. был принят Закон об изобретательстве СССР, отменявший авторское свидетельство и делавший патент единственным охранным документом.
  Понятие промышленной собственности было введено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г., в соответствии с п. 2-ст. 1 которой к объектам охраны промышленной собственности относятся патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товара, а также пресечение недобросовестной конкуренции. А п. 3 той же статьи определяет: «Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука».
  В России принято говорить об институте патентного права — хотя до внесения 7 февраля 2003 г. изменений в Патентный закон также использовался термин «промышленная собственность», — включающего в себя права на изобретения, промышленные образцы и полезные модели. Новая редакция ст. 1 и других норм Патентного закона термин «промышленная собственность» не использует. Патентное право в объективном смысле — это гражданско-правовой институт, регулирующий имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой прав их авторов и патентообладателей.
  Патентное право в субъективном смысле — это имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.
  Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественноконструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг oт друга разными лицами. Поэтому охрана названных объектов предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное право.
  Итак, основной функцией патентного права является охрана технических и художественно-конструкторских решений.
  К принципам патентного права относятся:
  1) признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта;
  2) сочетание баланса индивидуальных интересов патентообладателя и публичных интересов общества;
  3) предоставление правовой охраны лишь тем объектам, которые в установленном законом порядке признаны обладающими патентоспособностью;
  4) предоставление правовой охраны лишь в объеме, определяемом формулой (описанием) поданной заявки;
  5) наделение авторов запатентованных объектов личными неимущественными, а в некоторых случаях и имущественными правами независимо от того, являются ли они патентообладателями.

txtb.ru

Патентное право — курсовая работа

Содержание

Введение……………………………………………………………………………….3

1. Понятие и принципы патентного права…………………………………………4

2. Объекты патентного права……………………………………………………….8

2.1. Изобретение……………………………………………………………………..9

2.2.Полезная модель………………………………………………………………..17

2.3.Промышленный  образец…………………………………………………….. ..20

3. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и патентообладателей…………………………………………………………………24

Заключение………………………………………………………………………….30

Список использованной литературы…………………………………………….…31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

      Российское законодательство не содержит в явном виде определения патента, но на практике под патентом понимается документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Если лицо хочет, чтобы его техническая идея охранялась, то оно должно получить патент, который будет означать право лица на использование его изобретения, полезную модель или промышленный образец. Это значит, что если кто-то захочет воспользоваться в своей хозяйственной деятельности запатентованным объектом, то он должен будет получить разрешения от правообладателя.

      Согласно п. 2 ст. 3 Патентного закона РФ, патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Под правом авторства понимается право признаваться автором изобретения. Под исключительным правом понимается то, что использование соответствующего объекта возможно либо самим правообладателем либо с его прямого разрешения. Наличие патента предоставляет патентообладателю возможность защиты от недобросовестных конкурентов. Смысл патентов заключается в предотвращении сокрытия изобретений как коммерческих тайн. Изобретатель раскрывает обществу суть изобретения, получая в ответ временное исключительное право на его коммерческое использование 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие и принципы патентного права

    Патентное право в объективном смысле есть совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой права их авторов и патентообладателей.

     В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

     Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.

     Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

     Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том,  что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

     Как  и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п.

      Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

     В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель  может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю  принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

     Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться  в качестве  второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец,  в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

     Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать  в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве  имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.1

     Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам предоставляется возможность  получить патент и стать патентообладателем.  Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена  работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.

     Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития.  

Объекты патентного права      

     Объекты патентного права становятся таковыми только после получения охранного документа. Вид охранного документа зависит от вида объекта промышленной собственности. Несмотря на то, что охранным документом на результаты творческого труда обычно считается патент, существо патентного права заключается не в виде охранного документа, а в виде охраняемого объекта. Другими словами, охранным документом результатов творческой деятельности на одни объекты является патент, а на другие — свидетельство.

    Объектами Патентного права, согласно Патентному закону, являются: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Объединение их в данной подотрасли гражданского права обусловлено тем, что :

— данные объекты  интеллектуальной собственности  сходны между собой и существенно  отличаются от иных объектов;

— охрана данных  объектов осуществляется в единой  форме – путем выдачи патента;  правовое регулирование данных  объектов имеет определенную  сходность.       

2.1. Изобретение

    Среди  объектов патентного права центральное  место занимают изобретения. Во-первых  потому, что их количество значительно  превосходит число других видов  промышленной собственности. В  этом смысле лишь товарные  знаки могут быть сопоставлены  с изобретениями. Во- вторых, при  нарушениях патентов на изобретения  санкции за это, как правило,  бывают более значительными для  нарушителя. В-третьих, изобретение,  являясь воплощением новых технических  идей, нередко определяют и конкурентоспособность  того объекта техники, в котором  они воплощены. И, наконец, только  с помощью патентов на изобретения  можно защитить новые способы,  то есть технологические процессы. А именно новые технологии  играют решающую роль в современном  производстве и его развитии.2

referat911.ru

Патентное право России — система и источники

Понятие патентного права, разграничение с авторским правом

Принципы патентного права

Патентное право и его объекты

Система источников патентного права

Регулирование вопросов патентного права в Парижской конвенции 1883 года

Евразийская патентная конвенция как источник патентного права

Понятие патентного права, разграничение с авторским правом

Крупнейшими институтами в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности, имеющими наибольшее количество объектов охраны, являются положения авторского и патентного права.

Необходимо разграничивать предметы указанных институтов. Если предназначение авторского права состоит в установлении порядка создания и эксплуатации объектов, получаемых в результате творческой деятельности в области науки, искусства, литературы, то патентное право закрепляет правовой режим промышленной собственности, функционируя исключительно в технической сфере.

Разработка норм патентного права потребовалась в силу невозможности обеспечить эффективную охрану промышленных объектов посредством применения норм авторского права. Поскольку данные объекты обладают практическим значением, они могут быть воспроизведены разными субъектами, что порождает споры о том, чьи права на результат технического творчества приоритетны. Институт патентного права содержит четкие правила определения такого приоритета, установления новизны объекта и формализует порядок использования промышленной собственности.

Институт авторского права не предполагает какой-либо оценки произведения, а о возникновении прав на объект можно говорить с момента его создания — при этом отсутствует необходимость какого-либо оформления и регистрации прав. Одним из требований предоставления охраны в патентном праве является установление патентоспособности объекта, при этом в качестве основы для охраны промышленных объектов рассматривается их обязательная регистрация.

Принципы патентного права

В основе регулирования, составляющего институт патентного права, лежат следующие принципы:

  1. Охрана предоставляется лишь тем техническим решениям, патентоспособность которых признана в установленном законом порядке, что отмечается в п. 1 ст. 1363 ГК РФ. Надлежащим образом должна быть реализована процедура получения патента, включающая этап подачи заинтересованным субъектом правильно оформленной заявки в исполнительный орган, осуществляющий функцию регистрации и выдачи патентов (Роспатент).
  2. Обладатель патента наделяется исключительным правом на объект — только он может использовать промышленную собственность любым правомерным способом, в частности, ввозить на территорию РФ, вводить в гражданский оборот путем продажи и т. д., требуя при этом от всех третьих лиц невмешательства в процесс реализации своего права.
  3. Обеспечение нормами патентного права баланса общественных интересов и интересов обладателя патента, к примеру:
  • ст. 1363 ГК РФ устанавливает сроки, в течение которых действует исключительное право на объект, после чего он переходит в общественное достояние, что означает возможность свободного использования всеми без необходимости получения разрешения, уплаты вознаграждения;
  • одним из условий предоставления объекту охраны выступает его промышленная применимость, возможность признания его вкладом в развитие техники, то есть польза для общества.

Патентное право и его объекты

Ст. 1345 ГК РФ в числе основных видов патентного права называет следующие:

  1. Право авторства — личное неимущественное право, содержание которого заключается в возможности признания субъекта создателем объекта промышленной собственности с запретом для иных лиц называться авторами. Свойство неотчуждаемости указанного права выражается в сохранении его за автором даже в случае передачи исключительного права, а также в предоставлении охраны, неограниченной сроком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Ст. 1347 ГК РФ определяет автора произведения как лицо, результатом творческой деятельности которого является объект. Однако презюмируется, что таковым является лицо, указанное в заявке на получение патента, то есть при отсутствии доказательств обратного автором будет считаться патентообладатель.

  1. Исключительное право использовать объект разрешенными способами — имущественное право, удостоверяемое патентом.

Нормами патентного права также может быть предусмотрено наделение автора правом на получение патента, а также на вознаграждение.

ГК РФ называет 3 самостоятельных объекта патентного права:

  1. Изобретения — решение в технической области, которое может относиться к продукту либо способу и должно отвечать таким требованиям, как новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень (неочевидность такого решения для профессионала в данной области).
  2. Полезные модели — решение, относящееся к устройству, патентоспособность которого определяется по критериям применимости и новизны.
  3. Промышленные образцы — решение, определяющее внешний вид изделия, оно должно быть оригинальным по расцветке, контурам и иным параметрам.

Система источников патентного права

Правовое регулирование вопросов патентного права сосредоточено на 2 уровнях: национальном и международном.

Сейчас основным внутригосударственным источником патентного права является гл. 72 ГК РФ. До 01.01.2008, когда в действие была введена ч. 4 ГК РФ, в качестве такового выступал Патентный закон РФ от 23.09.1992, устанавливавший условия патентоспособности объектов, порядок получения патентов и т. д.

Уровнем ниже располагаются подзаконные источники патентного права — постановления Правительства РФ (например, Положение о Роспатенте, правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения, полномочия по выработке которых закреплены в п. 5 ст. 1246 ГК РФ), ведомственные акты Роспатента и Минобрнауки, регулирующие, в частности, вопросы организации приема заявок, производства их экспертизы, выдачи патентов.

Вопросы патентного права регулируются также международными соглашениями, участницей которых является Российская Федерация. Основными из них признаются:

  1. Парижская конвенция 1883 года, положения которой направлены на охрану промышленной собственности (для чего участвующими в конвенции странами был создан особый союз), является основным актом в данной области.
  2. Договор о патентной кооперации (заключен в Вашингтоне 19.06.1970) предусмотрел порядок составления и подачи международных заявок на выдачу патентов, производства по ним экспертиз. Договором был создан Союз патентной кооперации, куда может быть подана соответствующая заявка альтернативно обращению в национальное ведомство.
  3. Важнейшее региональное соглашение — Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994, ставшая основой для создания международной патентной организации.

Регулирование вопросов патентного права в Парижской конвенции 1883 года

Парижская конвенция, регулирующая вопросы охраны промышленной собственности, закрепила ряд положений международного патентного права.

  1. Конвенция дала широкое определение понятию промышленной собственности, включив в него области добывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, а также продукты природного и промышленного происхождения. В качестве объектов охраны были названы указанные в Гражданском кодексе, а также товарные знаки, фирменные наименования и др.
  2. Был установлен национальный режим в сфере патентного права — иностранцы наделяются теми же патентными правами, что и граждане государства.
  3. Конвенцией не вводится международный патент; права обладателей патентов ограничены территорией государства, где он получен. Участник не обладает обязанностью по признанию патентов, выданных другими участниками: если на территории государства объект не запатентован, использоваться он может свободно, без уплаты вознаграждения субъекту, имеющему на него патент в другом государстве.
  4. Закреплено право конвенционного приоритета, предполагающего, что при одновременной подаче в государстве 2 заявок на 1 объект приоритетом для подачи заявки будет обладать субъект, первым подавший заявку в национальное ведомство. Устанавливается дифференцированный срок приоритета: для изобретений — 1 год с даты регистрации заявки в национальном органе, для товарных знаков и промышленных образцов — полгода.
  5. Зафиксировано правило выставочного приоритета — автор нового промышленного объекта, представленного на международной выставке, обладает приоритетом при получении патента в других государствах в пределах 6 месяцев.

Евразийская патентная конвенция как источник патентного права

Евразийская конвенция — соглашение, предмет которого составляет патентное право, объединившее государства, входящие в СНГ. Документ носит открытый характер — участником может стать страна, отвечающая критериям (член ООН, участник Парижской конвенции и Вашингтонского договора).

На основании конвенции была создана межправительственная патентная организация, административным органом которой выступает Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве.

Назначение конвенции состоит в формировании единого патентного пространства, в пределах которого будет обеспечиваться охрана изобретений. С этой целью предусматривается евразийский патент, действующий на территории всех участвующих в соглашении государств с даты публикации.

Подлежащими охране патентным правом признаются новые, имеющие изобретательский уровень и применимые в промышленности изобретения.

Чтобы получить патент, следует обратиться с заявкой в национальное ведомство (для участников конвенции), заявители из иных государств должны обратиться в Евразийское патентное ведомство. После этого проводится формальная экспертиза, патентный поиск, заявка публикуется, затем проверяется по существу при условии получения ходатайства от заявителя. Результатом процедуры становится регистрация патента, его публикация и выдача обладателю. В случае отказа заявитель вправе обратиться в ведомство с возражениями.

Что касается иерархии международных источников патентного права, в Евразийской конвенции закреплено правило о приоритете положений Договора о патентной кооперации при возникновении противоречий.

Патентное право выступает инструментом регулирования области охраны результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, базируясь на принципах поддержания баланса индивидуальных и общественных интересов. Система источников патентного права включает 2 уровня, при этом значительная роль отводится положениям, содержащимся в международных актах, участницей которых является РФ, обладающих приоритетом над национальными актами.

rusjurist.ru

Понятие и принципы патентного права — курсовая работа

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ              «СИНЕРГИЯ»

 

Факультет электронного обучения

 

 

 

 

 

 

 

курсовая работа
По дисциплине
 

Интеллектуальная собственность и «ноу-хау»

 

 

 

На тему
 

Понятие и принципы патентного права.

 

 

 

 

Работу выполнил (а) студент (ка)

группы

ОИЮР-4001

специальности

Юриспруденция

специализации

Финансово-правовая

Сенюшкина Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Научный руководитель

 

 

(Ф.И.О.)

 

 

 

МОСКВА 2014 г.

 

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ВВЕДЕНИЕ 
 
           История развития законодательства об объектах патентного права насчитывает более четырех сотен лет. Первым патентным законом была Декларация Венецианской республики 1474 г., в соответствии с которой выдавались привилегии, запрещающие всем остальным в течение 10 лет изготавливать созданные автором произведения.

Выдача привилегий на изобретения в России началась в середине XVIII в., а первый Патентный закон был принят в 1812 г. и назывался «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». Первым объектом патентного права стало изобретение, признаки которого как охраноспособного объекта были определены в Законе 1812 г. Таковым признавалось новое и полезное решение задачи.

В Положении о привилегиях на изобретения и усовершенствования 1896 г. в качестве признаков изобретения назывались отношение изобретения к области промышленности и существенная новизна. Наличие данных признаков необходимо и теперь, при регистрации изобретения.

Актуальность данной курсовой работы заключается в том, что бурное развитие рынка в нашей стране заставило многих обратить пристальное внимание на защиту интеллектуальной собственности. Вольное обращение с товарными знаками и логотипами, почти полное исчезновение института патентных бюро, отсутствие опыта комплексной защиты в делах такого рода привело, с одной стороны, к росту числа судебных процессов о нарушении авторских прав, а с другой — к невиданному разгулу интеллектуального пиратства.             Сегодня фальсифицируется не только сама продукция известных отечественных и зарубежных производителей, но и упаковка, этикетки, специальные наклейки и иные атрибуты подлинности. В упаковочной отрасли как ни в какой другой представлены практически все формы и объекты интеллектуальной собственности — от авторского права на дизайн до промышленной собственности на технологию. Теоретически все они должны быть защищены, и результат этой защиты — авторские договоры, патенты и свидетельства. Последние сами становятся товаром и тоже могут быть грамотно реализован.         Незнание законодательной базы, ведущее к ее произвольному толкованию, неправильный выбор объекта защиты, недобросовестно проведенный патентный поиск, отсутствие опыта комплексного подхода при защите дизайна упаковки (подача заявки на регистрацию товарного знака и одновременно с подачей заявки на промышленный образец) — все это приводит к нарушению прав автора.       Патентное право — это институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с техническим творчеством. В отличие от авторского права патентное право реализуется в иной сфере творчества. Объекты технического творчества связаны с естественными законами материального мира; они не отражают индивидуальность их создателя в такой степени, как объект авторского права.        В силу этого объекты технического творчества повторимы, они могут быть созданы независимо друг от друга самостоятельно, разными лицами и поэтому требуют формального закрепления приоритета в установленном законом порядке.           Кроме того, результаты технического творчества направлены на решение практических задач — имеют прикладное значение.  
Объектами патентного права (промышленной собственности в узком смысле этого слова) являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права.            Целю данной курсовой работы является изучение понятия патентного права и его объектов.           В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
— дать общую характеристику патентного права;  
— рассмотреть объекты патентного права;   
— дать характеристику субъектам патентного права.     Структура исследования обусловлена ее целями и задачами. Работа состоит из введения, основной части, заключения, а так же списка научной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Патентное право, как институт гражданского права

 

Патентное право является правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же, до принятия IV части Гражданского кодекса РФ, осуществлялось в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. В настоящее время основным источником правового регулирования института патентного права в России является глава 72 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Также ряд международных нормативно-правовых актов играет большую роль в правовом регулировании данного института права. К ключевым международным нормативно-правовым актам относятся Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская Патентная конвенция. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано1. Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.         Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет прежде всего само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличии от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права. 

 

2.Принципы патентного права  

В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение закрепляется в ст.1358 ГК РФ, и будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на его разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям2.        Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование – ст.1363 ГК РФ. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества – ст.1359 ГК РФ.             Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.           Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем. Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки – ст.1370 ГК РФ. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми3.  
Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

3. Субъекты патентного права

Субъектами патентных правоотношений являются:

Авторы, соавторы.

Патентообладатели — лица (граждане, юридические лица, государство, в силу закона или договора), которым принадлежит исключительное право на использование).

Наследники.

Юридические лица, которые приобрели патент.

Государство, которое приобрело патент. Работодатели (служебные объекты). Право на получение патента на служебное изобретение принадлежит работодателю (если договором не предусмотрено иное). Если работодатель не использует свое право в течение установленного срока, то патентное право будет принадлежать автору. Работодатель имеет право на использование объекта по лицензии4.

Согласно ст. 1347 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Так, техническое содействие может заключаться в изготовлении чертежей и образцов, выполнении расчетов, оформлении документации, проведении опытной проверки и т.п.

Автором может быть любое лицо независимо от обладания полной дееспособностью. Однако до 14 лет авторы не могут самостоятельно осуществлять принадлежащие им права, что предусмотрено ст. 26 ГК РФ, за них все необходимые действия осуществляют законные представители. Автором объекта патентного права может быть как полностью дееспособное, так и недееспособное или ограниченное в дееспособности лицо. От имени недееспособных права автора осуществляет законный представитель. Гражданин, ограниченный в дееспособности, совершает юридические действия с согласия попечителя. Автором может выступать как гражданин РФ, так и иностранный гражданин, лицо без гражданства.

Право признаваться автором не зависит от выдачи патента на изобретение, данное право возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

При возникновении спора об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца такой спор в соответствии со ст. 1406 ГК РФ рассматривается судом. Подведомственность этих споров относится к судам общей юрисдикции.

Однако право авторства на патентное изобретение, должно быть зарегистрировано в надлежащих органах, на основании заявления автора. Заявление о выдаче патента должно содержать информацию с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них. Выдача патента с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора лица, являющегося таковым, влечет признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным полностью или частично.

referat911.ru