Теории происхождения права кратко: Ваш браузер не поддерживается

Содержание

008

008

8. Понятие права. Теории происхождения права.

1. Понятие права.

Право представляет собой совокупность общеобязательных правил поведения (правовых норм), установленных или санкционированных государством или охраняемых его силой. Данное определение является наиболее распространённым в отечественной юридической науке, существуют и иные подходы к определению права, к пониманию его природы как социального явления.

2. Объективное и субъективное право.

В юридической науке понятие «право» используется в двух значениях. Объективное право — это совокупность общеобязательных норм поведения, выраженная в системе правовых норм (см. выше). Субъективное право — это конкретное право, принадлежащее определённому лицу, оно юридически обеспечивает возможность того или иного поведения, возможность действовать определённым образом, а в правоотношениях, когда субъективному праву одного лица соответствует юридическая обязанность другого лица — требовать соответствующего поведения от других лиц.

3. Взаимосвязь права и государства.

Право и государство находятся во взаимодействии и взаимосвязи, которые проявляются в том, что государство формирует право в виде юридических норм, обеспечивает их реализацию, и вместе с тем государство в своей деятельности должно опираться на право, деятельность государственного аппарата требуют правового закрепления.

4. Различные теории происхождения права.

Эти теории отражают различные аспекты возникновения и природы права как социального явления. Подробно рассматривая одни аспекты, они зачастую упускают из вида другие, но вместе они дают достаточно полную картину.

1) Теологическая теория (представитель — Фома Аквинский, 13 век) рассматривает право как вечное явление, выражающее божью волю. Право создано Богом для регулирования жизни людей и даруется людям, как правило, через правителей. Теория ненаучна, она опирается не на знания, а на веру, вместе с тем она одна из первых связывает право с добром и справедливостью.

2) Теория естественного права создавалась и разрабатывалась в различные эпохи и получила признание во многих странах мира. Теория исходит из того, что естественное право исходит от природы и содержит абсолютные и неизменные начала справедливости, естественные права и свободы человека. Оно как бы противопоставляется позитивному праву, создаваемому государством.

3) Историческая теория (школа) права возникла в Германии в первой половине 19 века, согласно этой теории право зарождается и развивается исторически, развиваясь в народном правосознании и проявляясь в виде обычаев и законов.

4) Классовая (марксистская) теория (основатели — К.Маркс, Ф.Энгельс) рассматривала право как возведённую в закон волю господствующего класса, как орудие для подавления угнетённого класса господствующим, согласно этой теории право обусловлено экономическими условиями жизни общества и возникло вместе с возникновением классов.

5) Психологическая теория (Л.Петражицкий и др.) рассматривает право как результат психологических установок, переживаний, его возникновение и действие объясняется психологией личности.

Используются технологии uCoz

Теории происхождения права — Вопросы на госэкзамен по ТГП

Основные теории происхождения права:

(мнемоправило — Бог Естественный Историк Класса)

    1. теологическая;
    2. естественная;
    3. историческая;
    4. классовая.

Теологическая теория происхождения права

Теологические взгляды на право – это исторически первое объяснение сущности права, возникшее еще в древности.

Ярким представителем и одним из главных разработчиков теории был Фома Аквинский. Согласно его учению, миром управляет божественный разум. Право создано Богом для регулирования жизни людей, оно даруется человеку через посредство пророка или правителя.

Право есть развитие справедливости в божественном порядке человеческого общежития, а сама справедливость выражает отношение человека не к самому себе, а к другим людям и состоит в воздаянии каждому ему принадлежащего.

Ф. Аквинский различал право и закон, который оценивался с точки зрения соответствия его праву как высшей справедливости, имеющей божественное происхождение.

В эпоху капитализма теологические теории нашли выражение в виде неотомизма, который исходил из божественной природы права.

Жак Маритен: Право, как и государство, представляет собой результат развития духовных начал, отражение божественного разума в общественном порядке.

Авторы теологической теории впервые связали вместе такие понятия как право и справедливость.

Теория естественного происхождения права

Согласно естественноправовому подходу (юснатурализм) право по своей природе, смыслу, сущности и понятию является естественным и принадлежит человеку от рождения.

Представители данной теории (Кант, Гегель) утверждают, что существуют высшие, не зависимые от государства нормы и принципы, олицетворяющие разум, справедливость, объективные порядок.

Естественное право – передано человеку извне и имеет приоритетное значение по отношению к человеческим установлениям. Оно является первичным по отношению к нормам позитивного права.

Право наделяется соответствующей абсолютной ценностью и предназначено выступать в качестве образца и критерия качества действующего позитивного права.

В содержательную характеристику естественного права наряду с объективными свойствами права включаются и различные моральные характеристики. В результате смешения естественное право представляет собой симбиоз различных социальных норм, образующих ценностно-содержательный и нравственно-правовой комплекс.

Совокупность подобных свойств и содержательных характеристик ЕП в обобщенном виде трактуется как выражение всеобщей и абсолютной справедливости права вообще. Нормы позитивного права и сама практическая деятельность государства должна соответствовать основным положениям естественного права.

В современных условиях нормы ЕП наиболее полно отражены в нормах международного права.

Чем демократичнее и стабильнее общественно-политический строй государства, тем ближе его позитивное право к положениям естественного права. Однако, равенства между ними никогда не будет.

Идеи и основные причины ЕП в определенной степени отражены в конституционном и текущем законодательстве большинства современных стран (РФ: «основы права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»).

Историческая теория происхождения права

Обосновывает происхождение права объективными условиями жизнедеятельности людей, существующими в рамках национального государства.

Развивалась представителями исторической школы права, находившейся в яростной оппозиции к школе естественного права (Г. Гуго, К. Д. Савиньи, Г. Пухта).

Право вырастает из национального духа, «народного духа». Законодатель же должен уловить «общее убеждение нации» и точно выразить его в позитивном праве. Произвола в установлении права нет. Законодатель не изобретает право, а в лучшем случае выбирает наиболее приемлемое для него, «подсказанное».

Главный принцип существования права – саморазвитие. Индивиды могут быть пассивными носителями юридических установок, но не их создателями.

Право существует всегда, оно присуще народу, но не государству.

Право есть одно из проявлений духа народа, законодатель – это выразитель духа народа, законы и обычаи есть ничто иное, как формы для распознавания права, таящегося в глубине народного духа.

Классовая теория происхождения права

Опирается на историко-материалистическое учение об общественном развитии, а также на классовую трактовку государства и права (Ф. Энгельс, К. Маркс, В.И.Ленин).

Право и возникающие на его основе правовые отношения отражают характер экономических  связей между людьми.

Марксистская концепция выделяет его классово-волевой характер.

В обобщенном виде право – выведенная в закон воля господствующего класса, содержание которой определяется материальными условиями жизни господствующего класса. Он изменяет обычаи в свою пользу, приспосабливает их к своим нуждам, а если нужно, то и целенаправленно создает необходимые для достижения своей цели законы.

Основные теории происхождения права, их общая характеристика.

Учения о возникновении права обычно тесно связаны с концепциями происхождения государства, хотя и содержат немало специфического.

ü  Теологическая теория исходит из божественного происхождения права как вечного, выражающего Божью волю и высший разум явления. Но она не отрицает наличия в праве природных и человеческих (гуманистических) начал. Многие религиозные мыслители утверждали, что право — Богом данное искусство добра и справедливости. Теологическая теория одна из первых связала право с добром и справедливостью. В этом ее несомненное достоинство. Вместе с тем рассматриваемая теория опирается не на научные доказательства и аргументы, а на веру.

ü  Теория естественного права (распространенная во многих странах мира) отличается большим плюрализмом мнений ее создателей по вопросу происхождения права. Сторонники этой теории считают, что параллельно существуют позитивное право, созданное государством путем законодательствования, и естественное право.

Если позитивное право возникает по воле людей, государства, то причины появления естественного права иные. До начала буржуазной эпохи господствующим был взгляд о божественном происхождении естественного права как высшего и неизменного. С наступлением капиталистических от-ношений многие мыслители перестали связывать естественное право с именем Бога.

В естественно-правовой теории доминирует антропологическое объяснение права и причин его возникновения. Если право порождено неизменной природой человека, то оно вечно и неизменно, пока существует человек. Однако такой вывод вряд ли можно признать научно обоснованным.

ü  Создатели исторической школы права в Германии XVIII—XIX вв. (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта) доказывали, что право зарождается и развивается исторически, как язык, а не декретируется законодателем. Оно вытекает из «национального», «народного» сознания. Историческая школа права смыкается с религиозными воззрениями. Так, Г. Пухта утверждал, что «право от Бога, который в природу наций вложил силу создавать право»1.

ü  Создатель нормативистской теории права Г. Кельзен выводил право из самого права. Право, утверждал он, не подчинено принципу причинности и черпает силу и действенность в самом себе. Для Кельзена проблемы причин возникновения права вообще не существовало.

ü  Психологическая теория права (Л. Петражицкий и др.) усматривает причины правообразования в психике людей, в «императивно-атрибутивных правовых переживаниях». Право — это «особого рода сложные эмоционально-интеллектуальные психические процессы, совершающиеся в сфере психики индивида».

Думается, отрицать влияние психологического фактора на возникновение и функционирование права нет оснований, однако еще меньше оснований считать психические переживания людей его первопричиной.

ü  Марксистская концепция происхождения права последовательно материалистическая. Марксизм убедительно доказал, что корни права лежат в экономике, в базисе общества. Поэтому право не может быть выше экономики, оно становится иллюзорным без экономических гарантий. В этом заключено несомненное достоинство марксистской теории.

Вместе с тем марксизм так же жестко связывает генезис права с классами и классовыми отношениями, видит в праве лишь волю экономически господствующего класса. Однако право имеет более глубокие корни, чем классы, его возникновение предопределено и другими общесоциальными причинами.

Основные теории происхождения права

Введение
Основные теории происхождения права
Историческая
Теологическая
Психологическая
Примирительная
Теория естественного права
Регулятивная
Классовая

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА
 
Основными представителями этого направления исследовательской мысли являются Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта, Н. М Карамзин. Историческая теория возникла в первой половине XIX в., как противовес теории естественного права, из которой вытекали демократические и революционные идеи, призывы к коренному изменению существующего со Средних веков политико-юридического строя и принятию законов, отвечающих требованиям разума, природе человека.


Говоря о праве, создатели исторической школы права считали, что действующее в обществе право не сводится к совокупности предписаний, исходящих от государства. Право возникает спонтанно и своим происхождением не обязано государству. Оно, подобно языку, не устанавливается договором, не вводится по чьему либо указанию, не дано Богом, а создаётся, складывается постепенно путём самостоятельного развития через стихийное образование норм общения, добровольно принимаемых народом. Право это прежде всего исторически сложившиеся правовые обычаи, произрастающие из глубин народного сознания, из недр национального, народного духа. Что же касается предписаний государства, то они составляют позитивное право, которое производно от права обычного и способно лишь помочь его упорядочению.
Представители исторической школы права попытались истолковать становление и жизнь юридических норм и институтов как определённый объективный ход вещей. Этот ход совершается непроизвольно, приноравливаясь сам собой к потребностям и запросам времени, поэтому людям лучше всего не вмешиваться в него, держаться исстари заведённых и освященных опытом столетий порядков.

К. Савиньи считал, что с движением национального духа стихийно эволюционирует и право. Динамика права сродни развитию организма из своего зародыша. На первом этапе своего развития право выступает в форме обычаев, на втором делается предметом обработки со стороны сословия ученых-правоведов, не теряя, однако, при этом связи со своим корнем общим убеждением народа.
С точки зрения Г. Пухты, бесцельно искусственно конструировать и в любое время предлагать людям ту или иную придуманную правовую систему. Созданная отдельно от самой истории жизни народного духа, она не может прибавиться к обществу. Каждому народу присущ свой дух, соответственно своё правосознание. Поэтому нормы права одного народа не будут годными для других народов и национальностей. Чтобы народ имел соответствующее ему право, необходимо выявить его дух, а этого можно достичь лишь проводя исторические исследования. И чем глубже уходит в историю народа исследователь, тем более точными и полными будут знания о народном духе и процессах его развития.
Историческая школа права имеет несколько достоинств. Одно из главных правильный вывод о том, что право это объективное явление, а не чьё-то произвольное творение. Кроме того, утверждается, и с этим вполне можно согласиться, что право явление историческое и развивается вместе с обществом, а не стоит на месте, будучи раз и навсегда данным.
Вместе с тем, историческая теория имеет и свои минусы.
Сторонники данной теории, говоря, что право вырастает из народного духа, постулируют его неизменность. Но даже тогда, когда они допускают его развитие, они само развитие народного духа понимают не как цепь качественных превращений, а как простое, хронологическое его развёртывание в историческом процессе.
Историческая теория гиперболизирует роль одной стороны жизни общества: общественного сознания. Объективные факторы, как то экономика, военные завоевания, климатические условия и катаклизмы, международное общение и заимствование опыта социальной жизни, недоучитываются. Представляется, что народный дух всё же даётся не сам по себе, а зависит от множества объективных причин, в частности тех, которые указаны выше.
Согласно этой теории народный дух проявляется в обычаях. Но и здесь возникает ряд проблем. Во-первых, все ли обычаи справедливы. С этим трудно согласиться, если взглянуть на обычай рабства или обычай войны в международном праве. Во-вторых, некоторые обычаи носят международный характер, например торговые обычаи, и как бы выходят за рамки народного (национального) духа.
Одним словом, историческая теория права даёт поводы для своей критики. Но, не смотря на это, её следует признать крупным продвижением вперёд теоретико-правовой мысли в изучении о происхождении права. Она оказала значительное влияние на становление историко-правовых наук, которые обращались к проблемам протоправа. Историческая теория, без всякого сомнения, пополнила копилку человеческих знаний о процессе происхождения права.

2.ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА
 
Ярким представителем и одним из главных разработчиков данной теории был крупнейший идеолог католицизма Фома Аквинский (XIII в). Согласно его учению, миром управляет Божественный разум. Центральной идеей теории является утверждение, что право создано Богом для регулирования жизни людей и что оно даруется человеку через посредство порока или правителя. Сейчас возможно увидеть такое представление о природе права в некоторых древних правовых системах, таких, как вавилонские законы, древнееврейские законы, законы Ману в Древней Индии, а также в исламском праве.
Право, есть действие справедливости в божественном порядке человеческого общежития, а сама справедливость выражает отношение человека не к самому себе, а к другим людям и состоит в воздаянии каждому ему принадлежащего. Фома Аквинский развивал учение, согласно которому мир основан на иерархии форм ( божественная, духовная и материальные формы). Во главе иерархии стоит Бог. По его мнению, по тому же иерархическому принципу организовано и общество: подданные подчиняются царям и светским властям, рабы должны подчиняться господам.
Ф. Аквинский различал право и закон. Последний представлял собой известное установление разума для общего блага, обнародованное теми, кто имеет попечение об обществе, т.е. правителями. Закон оценивается с точки зрения соответствия его праву как высшей справедливости, имеющей божественное происхождение. Вечный закон не доступен человеческому сознанию. Но человек различает добро и зло, должное и недолжное поведение.
На этой основе он разрабатывает рационалистические принципы, составляющие Естественный закон отражение вечного закона человеческим разумом. К нему относятся законы общежития, стремление к самосохранению и продолжению рода. Вечный закон это сам божественный разум, управляющий миром, его часть составляет Божественный закон, который содержится в Библии. Этот закон необходим людям по двум причинам. Во-первых, из-за несовершенства человеческого разума, не дающего возможности людям самим прийти к единому представлению о правде. Во-вторых, Библия должна помочь им в этом. От него производны все другие законы. В частности, от него производен естественный закон, который есть отражение Вечного закона в человеческих отношениях. Естественный закон отражается и конкретизируется в человечески законах. Человеческий закон это позитивное право, выражающее требования естественного закона, подкреплённые санкциями. Этот закон необходим для того, чтобы люди вследствие грехопадения не извращали закон естественный. Но человеческие законы не совершенны, поэтому если они противоречат естественным установлениям и божественному закону, то им можно не повиноваться. Но любое выступление против законной власти он считал смертным грехом.
В эпоху капитализма теологические теории нашли выражение в виде неотомизма, который исходит из божественной природы права. Наиболее ярким представителем этого направления был Жак Маритен. По его мнению, существуют два мира: мир сущностей, духовный , нематериальный мир и производный от него мир материальный. Их единство определяется духовным началом Богом. Право, как и государство, представляет собой результат действия духовных начал, отражение божественного разума в общественном порядке.
Теологическая теория — это ответ на вызов своего времени. Её достоинством является то, что именно её авторы впервые жестко связали вместе такие понятия, как право (пусть и как выражение божественной воли) и справедливость. Вместе с этим имеются большие трудности в том понимании права, которое предлагает божественная теория. Во-первых, эта теория требует веры в какое-либо божественное начало (Христа, Аллаха, Будду). Поэтому она ограничивает рациональное исследование вопроса о происхождении права в рамках веры. Во-вторых, не существует универсально приемлемой концепции Бога. Например, семитская религия иудаизма, ислам и христианство рассматривают Бога как личностное, антропоморфное существо мужского пола. Индуисты считают Бога абсолютной душой, а индивидуальную душу частью этой души. Поскольку человеку не дано постичь Абсолют, размышления становятся возможными через посредство младших братьев или объектов природы.
Божественная теория сыграла свою роль в обществе, однако на настоящем этапе общественного развития вряд ли она приемлема.

3.ПСИХОЛОГИЧЕСКА ТЕОРИЯ

Ее сторонники определяют общество и государство как сумму психических взаимодействий людей и их различных объединений. Суть данной теории состоит в утверждении психологической потребности человека жить в рамках организованного сообщества, а также в чувстве необходимости коллективного взаимодействия. Говоря о естественных потребностях общества в определенной организации, представители психологической теории считают, что общество и государство есть следствие психологических закономерностей развития человека.
В действительности же объяснить причины возникновения и функционирования государства только с психологической точки зрения вряд ли возможно. Понятно, что все общественные явления разрешаются на основе психических актов людей и вне их нет ничего общественного. В этом смысле психологическая теория объясняет многие вопросы общественной жизни, которые ускользают от внимания экономической, договорной, органической теорий. Однако попытка свести всю общественную жизнь к психологическому взаимодействию людей, объяснить жизнь общества и государства общими законами психологии — такое же преувеличение, как и все другие представления об обществе и государстве.
Государство — явление чрезвычайно многогранное. Причины его возникновения объясняются многими объективными факторами: биологическими, психологическими, экономическими, социальными, религиозными, национальными и другими. Их общее научное осмысление вряд ли возможно в рамках какой-то одной универсальной теории, хотя в истории человеческой мысли такие попытки делались, и довольно успешно (Платон, Аристотель, Монтескье, Руссо, Кант, Гегель, Маркс,
Плеханов, Ленин, Бердяев).
Опыт исторического развития показывает, что причины происхождения общества и государства следует искать во всей совокупности  закономерностей, порождающих индивидуальную и общественную  жизнь человека. И здесь главная задача состоит в том, чтобы не отрицать разнообразия научных подходов к предмету исследования, а суметь интегрировать их объективные выводы в общую теорию, объясняющую сущность явления не односторонне, а во всем разнообразии  его проявлений в реальной жизни.
В связи с этим имеют полное право на существование и органическая, и психологическая теории происхождения государства, поскольку ими исследуются биологические и психологические особенности человека как члена общества и гражданина государства, а общество и государство как система взаимодействующих биологических видов, наделенных волей и сознанием. Трубецкой, ссылаясь на Спенсера, пишет, что «между частями биологического организма существует связь физическая; напротив того, между людьми — частями социального организма — связь психическая» С позиций договорной и экономической теорий происхождения государства эти воззрения несостоятельны. Тем не менее договор об учреждении государственного образования может быть заключен биологическими индивидами, обладающими нормальной человеческой психикой. Развитие общества и образование государства в силу экономических причин также невозможно без участия  психики человека и его физических усилий.

4.ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
Самая популярная теория на Западе. Её поддерживает английский ученый Г.Берман и шведский ученый Э.Аннерс. Пристрастие к этой теории вполне объяснимо: западные страны развивались эволюционным путём, причем социальные институты там создавались снизу, т.е. по мере выявления потребности люди начали думать, как дать достойный ответ на вызов объективной реальности. Создание права один из таких ответов.
Согласно данной теории, право начало зарождаться не для урегулирования отношений внутри рода, а для упорядочения отношений между родами. Внутри рода обязанность миротворческой и судебной власти исполнял наиболее уважаемый представитель рода. Каждый отдельный индивид рода ещё не представлял собой субъекта. Ведь род обеспечивал ему безопасность и защиту. Сила рода, таким образом, была силой каждого его члена и поэтому в интересах любого индивида было не противопоставлять себя роду. Между родовыми группами случались конфликты, и их улаживание было в интересах племени. Племя являлось, прежде всего, единицей военной. Его сила в то далёкое время определялась прежде числом, а не умением. Вот почему было крайне невыгодно терять людей в результате внутренних конфликтов.
Именно из договоров о примирении, заключаемых первоначально с помощью народного собрания, затем совета старейшин, возникло, как считают приверженцы этой теории, примирительное право. Со временем договор примирения в силу повторения ситуаций однородного характера постепенно перерос в правила, правовые нормы, в соответствии с которыми всё больше увеличивалась сумма штрафа за нанесение телесных повреждений и. т.д. Со временем правила примирения стали дифференцироваться. На основе разрешения целого ряда ситуаций самого различного характера возникла целая система правовых норм. Из поколения в поколение она продолжала совершенствоваться в традиционной для тех времён устной форме, а затем начала оформляться в форме законодательства, т.е. в форме провозглашения их от имени государства с правом применения санкций со стороны государственных органов.
Данная теория основана на многочисленных исторических фактах, и в этом, несомненно, её плюс. Ведь конфликты действительно сопровождали и сопровождают человеческое общество на всём протяжении его развития и являются отнюдь не исключением, а правилом. Как только у какой-либо социальной структуры появляются особенные интересы, возникает необходимость их отстаивать, а это проходит весьма не гладко.
Известно, что на первых порах право существовало в основном в устной форме. Письменные источники появляются гораздо позднее, да и, появившись, они занимают очень скромное место в общем массиве правовых норм. Примирительные договоры, конечно же, носили устный и символический характер. Вот ещё аргумент в пользу данной теории. Однако авторы примирительной теории многое недоучитывают. Прежде всего, ими не принимается во внимание коренное отличие человека от животного: способность людей рефлексировать, т.е. оценивать себя со стороны и предвидеть определённые события. Сама возможность предвосхищать события даёт возможность их предотвращать или ускорять, устанавливая определённые правила поведения. Итак, возможно не только для примирения, но и для регулирования общественной жизни создавалось право.
Хотелось бы отметить, что разрешение конфликтов, конечно, необходимо. Но гораздо эффективнее их не допускать. Человеческий разум в определённой мере позволял это делать, и право явилось формой правления этой его грани. Например, в Спарте с детства молодое поколение воспитывалось в жестких условиях с тем, чтобы в случае военной угрозы дать достойный отпор врагу. Когда, в каком возрасте и ребёнка какого пола необходимо отдавать на такое воспитание всё это регулировалось с помощью самых простых правил поведения, за нарушение которых применялись санкции со стороны государства.
Одним словом, примирительная теория имеет право на существование, но её претензии на универсальность явно не обоснованы.

5.ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

Данная теория возникла давно, ещё до нашей эры. Отдельные положения теории естественного права были известны мыслителям Древней Греции и Древнего Рима. В частности, софисты исходили из того, что в основе образования права нет ничего вечного, неизменного. Право или Правда есть результат соглашения людей, их договорённости придерживаться в своих взаимоотношениях определённых правил, чтобы обеспечивать безопасность всех и каждого. Таким образом, право изобретение людей, искусственное образование. Против этого возражали такие выдающиеся мыслители древности, как Сократ, Платон, Аристотель. Они исходили из того, что не всё право искусственное изобретение человеческого разума. Наряду с письменными законами существуют вечные, неписанные законы, не зависящие от воли людей и составляющие естественное право, вложенное в сердца людей самим Божественным разумом.
Расцветом теорий естественного права принято считать XVII-XVIIIвв. Значительный вклад в развитие этих теорий внесли Г. Гроций и Б. Спиноза (Голландия), Т. Гоббс и Д. Локк (Англия), Ж.Ж. Руссо и П.Гольбах (Франция) и А.Н Радищев (Россия). Они отказались от идеи божественного происхождения естественного права и обратились к воле народов, наций, отдельного человека. Признавалось, что в обществе наряду с позитивным правом, созданным государством (законодательством), существует высшее право, свойственное человеку от природы, — естественное право. Оно служит критерием позитивного права с точки зрения его соответствия справедливости. Если такого соответствия нет, то законы государства являются неправовыми. При этом под естественным правом понимались законы природы, которые провозглашают всех равными, следовательно, законы государства должны быть одинаково справедливыми ко всем людям.
По мнению Вольтера, естественное право вытекает из законов природы. Но не смотря на противоречие во взглядах на происхождение естественного права, представители данной теории едины в одном естественное право не создаётся людьми, а возникает стихийно, само по себе. Люди каким-то образом лишь познают его некий идеал, как эталон всеобщей справедливости.
В естественно-правовой теории доминирует антропологическое объяснение права и причин его возникновения. Если право порождено неизменной природой человека, то оно существует до тех пор, пока существует человек.
Основные положения теории естественного права нашли закрепление в Декларации независимости США в 1776г., затем в Конституции США 1787г, в Декларации прав человека и гражданина во Франции (1789г) и др. Уступив на какое-то время своё место исторической школе права, теория естественного права вступила в XXв., в период возрождённого естественного права и получила широкое распространение во многих странах Европы, Латинской и Северной Америки.
Теория возрождённого естественного права подчеркивает свою связь с естественным правом на предыдущих этапах развития и ставит своей задачей поиски идеального критерия для положительного права. Оно не признаёт вечного, неизменного для всех народов и времён права и полагает, что естественное право исторически меняет своё содержание. Для возрождённого естественного права характерно возникновение на его базе частных теорий и доктрин. Хотелось бы назвать, прежде всего, неотомическую теорию. Она традиционно рассматривается как одно из течений естественно-правовой теории и одновременно причисляется к теологическим учениям, так как её исходное начало божественная воля. Суть неотомической теории состоит в том, что всё должное и сущее проистекает от Бога, а человек как творение божьей воли является носителем естественного права. Таким образом, естественное право трактуется как совокупность абстрактных принципов свободы, справедливости, выполнения заключенных договоров, уважения властей, общего блага и др., которые предопределены Божьей волей и воплощаются по воле Бога.
Ещё, к примеру, сторонники договорной теории права считали, что люди первоначально находились в естественном состоянии, где они все были равны и свободны, имели собственность и находились в состоянии мира и безопасности. Естественное право, по их мнению, присуще человеку от рождения. Закон природы, утверждал Дж. Локк, предписывает мир и безопасность. Однако любой закон нуждается в гарантиях. Люди отказались от права самостоятельно обеспечивать свои естественные права. Они договорились создать государство, имеющее право издавать законы, снабженные санкциями. Естественные права транслируются законами и обеспечиваются наказанием нарушителей закона в той степени, в какой это может воспрепятствовать нарушению естественных прав.
Герменевтическое направление естественной теории (от греч. слова герменевтика — разъясняю, т.е. искусство истолкования текста) исходило из недопустимости разрыва и противопоставления естественного и позитивного права. Сторонники герменевтического подхода к происхождению сущности права полагают, что естественное право развивается исторически и выступает как высшая справедливость для каждого конкретного периода развития общества. Право есть соответствие должного и сущего, их полное совпадение. Текст юридического закона должен вписываться в фактическое положение вещей. Главное при таком подходе не нормы права, а правовые отношения между людьми, правовые решения, правовые поступки и правовое поведение людей. Судьи, другие должностные лица, принимая правовое решение, как бы приспосабливают должное к сущему, посредством чего и создаётся конкретно-историческое право.
Экзистенциалистическая теория исходит из противопоставления обыденного, отчуждённого бытия и глубинного, живого существования, воплощённого в существовании человека. Право черпает свою силу именно в способе существования человека, хотя внешне воплощается в застывших искусственных формах. Отсюда позитивное право имеет вторичный и, следовательно, необязательный характер. Представитель этой теории немецкий ученый М. Хайдеггер считал, что правовые отношения, правовые оценки вытекают не из юридических установлений государственной власти, а из способа существования (экзистенции) судьи, правителя, администратора. Причем содержание экзистенции со временем меняется. Поэтому естественное право не имеет постоянного содержания, каждая жизненная ситуация индивидуальна и неповторима. Юридическая норма представляет собой мертвое, механическое образование в отличие от экзистенции, которая определяет масштабы справедливости и поступков людей.
Всё перечисленные выше направления естественной теории права взаимно переплетаются и дополняют друг друга.
Вообще, теория естественного права сыграла огромную роль в освобождении правопонимания от религиозных догм. Естественное право выступало как некое идеальное право, обусловленное природой человека, которому необходимо следовать, хотя и трудно обнаружить в реальной истории человечества.

6.РЕГУЛЯТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА

Данная теория происхождения права распространена в азиатских странах и в евроазиатской России. Причиной особой приверженности регулятивной теории ученых этих стран является то, что они при осмыслении вопроса о происхождении права опирались в основном на условия, в которых находятся страны Азиатского континента. Жесткие климатические и географические условия в данной части планеты обусловили особую роль государства. С самого начала она была огромной и заключалась в обеспечении порядка и стабильности, которые были крайне шаткими в таких трудных условиях.
Согласно регулятивной теории, право возникает для установления и поддержания единого порядка для всей страны. Порядок понятие комплексное, обхватывающее многие сферы человеческой жизнедеятельности, расширившейся и гигантски усложнившейся в связи с переходом общества к производящей экономике.
Но возникает вопрос, какие же вопросы общественной жизни стало необходимо регулировать с помощью принятия норм права?
На первом этапе развития человеческого общества, вероятно, лишь небольшой круг вопросов требовал упорядочения посредством правовых норм: распределение территории при вынужденной передислокации народа (заключение своего рода договора между племенами), установлении правил экзогамии, запреты инцестов и др. Затем с развитием производства возникает необходимость регламентировать уже не только порядок приобретения землевладения, но и сельскохозяйственное производство. Например вассалы, помещик своими распоряжениями устанавливали такие правила в отношении крестьян нормы крепостного права. Так, в частности, существовало такое правило, касающееся разделения труда, — мужчины косят, подгребают траву. Появлялись и правила сотрудничества, взаимопомощи. Строительство крупных сооружений вынуждало фараона, князя определять правила участия в них (поголовное участие или подворное).
Когда же развитие производства перешло на новый уровень и обмен продуктами труда стал носить массовый характер, то начинают регулироваться меры весов, устанавливаются денежные системы, справедливые цены на товары.
Одним словом, по мере необходимости все сферы жизни людей (экономическая, политическая и социально бытовая) регулируются нормами права всё плотнее и плотнее. В этом и состоит причина появления права.
Нужно заметить то, что регулятивная теория имеет немало плюсов. Во-первых, надо заметить, что она согласуется не только с историческими фактами, но и со всем ходом развития истории. И действительно, правовой потенциал накапливался постепенно и постоянно увеличивался. Во-вторых, оценивая с позиции сегодняшнего дня процесс происхождения права, нужно свои оценки основывать на каких-то объективных показателях. Таковыми же прежде всего служат письменные источники права. Действительно, в первых письменных источниках права доминируют нормы уголовного права, однако обобщение типичных, противоправных ситуаций и установление за них санкций это тоже регулирование, не только превентивное. Кроме того, уже и в этих источниках есть нормы, регулирующие собственность, порядок заключения договоров, просматриваются и наследственные, семейные и другие нормы права.
Вместе с тем, регулятивная теория страдает некоторым максимализмом. В её подтексте просматривается такой тезис: человек настолько умное существо, что ему всё по плечу. Да, можно согласиться с тем, что многие вопросы социальной жизни были урегулированы с помощью права. Но вот, например, право очень долго не могло взять в плен политику, т. е. урегулировать вопрос о политическом властвовании. Тираны, деспоты, диктаторы не одно тысячелетие парили над людьми, уничтожали их в массовом количестве и лишь только в новое время с помощью права начинают регулироваться и властеотношения. Так что, регулятивные возможности права далеко не безграничны даже сегодня, а на начальном этапе развития общества они были куда скромнее.
Ещё, хотелось бы отметить, что право не единственное средство регулирования. Помимо него, жизнь людей упорядочивается и с помощью других социальных норм. Например, в древности основную регулятивную функцию несли обычаи.
Правовые нормы регулировали столь малый перечень общих для всех людей вопросов, что можно не впадать в эйфорию по поводу регулирующих возможностей права, хотя отвергать или сбрасывать их вовсе со счетов также не стоит.
Вывод можно сделать следующий. Регулятивная теория это забегающая вперёд теория, приписывающая праву такие его свойства, которые оно приобретает на более поздних ступенях своего развития.

7.КЛАССОВАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА
 
Выдающимися мыслителями XIX века и основателями данной теории были К. Маркс и Ф. Энгельс.
Маркс и Энгельс отмечали, что история человеческого общества была всегда историей классовой борьбы, в которой угнетатель и угнетенный находились в резком противостоянии друг другу. Политическая власть является организованным использованием силы одним классом для подавления и подчинения другого класса. Господствующий класс видоизменяет обычаи в свою пользу, приспосабливает их к своим нуждам, а если нужно, то и целенаправленно создаёт необходимые для достижения своей цели законы. Таким образом, право является возведённой в закон волей господствующего класса, его орудием, применяемым для подавления класса угнетенного.
Но само право, так же, как, впрочем, и другие формы общественного сознания (например, мораль), полностью обусловлено экономическими условиями жизни общества и должно соответствовать экономической структуре общества. Марксизмом утверждается, что экономика всегда остаётся первичным и определяющим моментом для политической и юридической надстройки. Это всеобщий закон. Конкретные его воплощения от эпохи к эпохе меняются.
Идея установления надстроечных учреждений экономическим базисом неразрывно связана с идеей относительной самостоятельности и постоянной активности надстройки (права в особенности). Относительная самостоятельность учреждений надстройки вырастает из общественного разделения труда и связанных с ним процессов постепенной дифференциации и обособления социальных функций. Вокруг этих функций конкретизируется самостоятельные области общественной жизни ( в частности право). Эти сферы отличаются по содержанию, типичным признакам, занимаемому в обществе месту, поскольку различна природа лежащих в них основе социальных функций.
В условиях разделения общества на противоположные классы жизнедеятельность политической и юридической надстройки, взятой во всех её измерениях, пронизывает и определяет интерес господствующего класса. Данный интерес присутствует как в выполнении этой надстройкой сугубо принудительных акций, прямо обусловленных наличием классовых антагонизмов, так и в выполнении ею общих дел, вытекающих из природы всякого общества.
В общем, можно сказать, что с точки зрения данной теории право есть возведённая в закон воля экономически господствующих классов. Содержание этой воли определяется материальными, т.е. экономическими, условиями жизни общества, а возведение её в закон осуществляется государством путём установления или санкционирования определённых норм. В советской юридической науке и юридической науке других социалистических стран право обычно определялось как совокупность или система общеобязательных норм, которые устанавливаются, или санкционируются государством, обеспечиваются им, выражают волю экономически господствующих классов или народа (в социалистическом обществе) и выступают в качестве регуляторов общественных отношений.
Классовая теория, как и все предыдущие, имеет свои плюсы. Маркс и Энгельс справедливо заметили, что экономика это далеко не пустячный фактор в развитии общества и, в частности, в процессе происхождения права. Они правы в том, что на определённой ступени развития общества, обычаи перестают быть основным средством социального регулирования, поскольку они были предназначены для однородного общества, но отнюдь не для общества, которое дифференцировалось на классы и социальные группы. Им на смену приходят другие, более подходящие средства регулирования, главным из которых является право.
Но Маркса и Энгельса есть в чем упрекнуть. Марксистская теория придаёт социальному развитию научную форму. Она указывает на способ производства как на единственную причину всех культурных явлений и права в том числе. Однако характерной особенностью научного метода является то, что он основывается на вероятности, а не на необходимости, на поиске не одного какого-то закона, а нескольких законов. Эта теология основана на поисках единого и окончательного объяснения всего сущего. Поэтому, хотя экономические факторы, несомненно, играют определённую роль в происхождении права, они не являются единственной причиной, породивший правовой процесс в истории человечества.
Согласно этой концепции, пусковым механизмом зарождения права являются классовые противоречия. Авторы считают их катализатором социального прогресса вообще. Из этого следовало бы сделать вывод о том, что если мы стремимся к общественному прогрессу, то непременно должны интенсифицировать классовую борьбу. Однако опыт социальной жизни говорит о том, что классовая борьба это явление, которое можно рассматривать и как отрицательное, поскольку она не способствует истощению и уничтожению ресурсов общества, так необходимых для прогресса (людских прежде всего, а также материальных).
В праве выражается не только воля господствующего класса, но также и общая воля людей, проживающих в том или ином государстве. Так, наказание, следуемое за убийство любого человека, отвечает интересам всех, а не только интересам экономически сильного и поэтому господствующего класса, поскольку иной подход подорвал бы основы безопасности и стабильности общества. Акцент же Маркса и Энгельса на право лишь как инструмент подавления не способствует изучению той полезной роли, которую право могло бы играть в обществе.
Но при всех недостатках классовой теории, нельзя забывать о её плюсах. Принцип историзма, подход к появлению права как социального явления, рожденного потребностями материальной жизни общества, связь права с классовыми структурами и классовыми интересами и ряд других положений составляют, несомненно, большое достижение теоретико-правовой мысли.

Концепции происхождения права

Теологическая теория. Возникновение и природа права непосредствен­но связаны с божественным волеизъявлением. Понятие и источник права вытекают из категории справедливости. Так, согласно древнеегипетской мифологии, в качестве владыки справедливости фигурирует бог Осирис. По такому представлению о справедливости и праве все люди равны и наделены богами равными возможностями, нарушение такого равенства в человечес­ких отношениях свидетельствует об отступлении людей от божественного закона.

По мере развития общества и представлений о праве во взглядах мыслителей все более четко отмежевываются право и закона. По Фоме Аквинскому, право есть действие справедливости в божественном порядке человеческого общежития, а закон — «известное установление разума для общего блага, обнародованное теми, кто имеет попечение об обществе», т. е. стоящими у руля государственной власти. Философ замечает, что человеческие законы должны быть правовыми, т. е. соответствовать высшей справедливости, имеющей божественное происхождение.

В эпоху победившего капитализма эстафету теологизма принял неотомизм (Ж. Мартен, Й. Месснер и др.), согласно которому и государство и право есть результат божественного творения, действия духовных начал, отраже­на божественного разума в общественном порядке.

Рассматриваемая теория имеет 3 варианта: древнейший, средневековый и современный.

Религиозно-мистическое сознание (древнейшее) исходит из того, что Бог естьпричина всего и рассматривает право как божественное установление.

Средневековые теологи (Фома Аквинский и др.) стремились идеализизировать феодальное право, придать ему ореол святости, утверждая, что действующее право основано на естественном божественном законе и догмах Священного Писания.

В современном варианте идеи Фомы Аквинского поднимает из глубины веков теория возрожденного естественного права, датируемая началом столетия. Представители школы возрожденного естественного права (Ж. Мартен и др.) пытались доказать, что буржуазное право соответствует требованиям естественного права, вытекающего из божественной и неизменной человека.

Психологическая теория.Наиболее ярким представителем этой теории являлся Л. Петражицкий. Он и другие сторонники психологизма трактовали право как элемент психики, сводя его к эмоциям и чувствам. Вследствие это­го, по их мнению, право вечно и не зависит от экономики, классов, государ­ства. Право может быть официальным и неофициальным. Источником проис­хождения официального права является государственная власть, ею право и поддерживается. Неофициальное право возникает в сознании людей помимо, а зачастую в противовес официальному.

Кроме того, JI. Петражицкий выделял еще две разновидности права:позитивное, т. е. основанное на действующих в обществе законах, иинтуи­тивноекак результат внутреннего, инстинктивного самоопределения инди­вида. Отсюда делается вывод: сколько индивидов, столько и интуитивного права. Тем самым интуитивное право, будучи более значимым в сравнении с позитивным, отождествляется с индивидуальным правосознанием. Большая значимость интуитивного права объясняется следующими обстоятельствами:

  1. оно выражает личностное начало общества; 2) оно более гибкое, способ­ное быстрее и эффективнее реагировать на изменения жизненных запросов общества.

По мнению сторонников психологической теории, главная причина со­циальных катаклизмов заключается в том, что между интуитивным и пози­тивным правом время от времени возникают противоречия.

Чем руководствуются и должны руководствоваться субъекты правово­го общения? Согласно Л. Пегражицкому, эмоциями, «обязательственно при­тязательными переживаниям». Не позитивные нормы, а «императивно-атрибутивные переживания и нормы» интуитивного происхождения ставятся во главу угла. Правом «оправдывается» не только то, что находится вне ве­дения государства, не пользуется положительным официальным признани­ем и покровительством, но и то, что со стороны государства встречает пря­мо враждебное отношение, подвергается преследованию и искоренению как нечто противоположное и противоречащее праву в официально-государ­ственном смысле.

Теория естественного права.Основной постулат — существование выс­ших, постоянно действующих, независимых от государства норм и принци­пов, олицетворяющих разум, справедливость, объективный порядок, ценность, мудрость Бога, не только являющихся директивами для законодателя, но и действующих напрямую. Оттенки мнений многообразны, но практика ориен­тируется на поиск лучшего решения, справедливого и разумного. Теология призывает обратиться к Богу, светский вариант ориентируется на природу вообще: человека, вещей и пр.

Как самостоятельное течение научной мысли наивысшее развитие и рас­пространение доктрина получила в преддверии буржуазного переустройства Европы (Г. Гроций, Т. Гоббс и другие деятели XVII-XVIIIвв.). Суть этой теории заключается в следующем. В обществе существует дуализм (двойственность) права: наряду с позитивным правом, т. е. созданным государством (законодательство), существует и высшее право, свойственное человекуoт природы, — естественное право. Именно оно служит критерием оценки позитивного права с точки зрения его соответствия высшей справедливости. Отсутствие же такого баланса приводит к оценке действующих в обществе законов как неправовых.

В само понятие «естественное право» вкладывался разный смысл.

Так, по Т. Гоббсу, это свобода всякого человека использовать свои силы по своему усмотрению для сохранения собственной природы (человеческая природа — главное понятие социальной концепции английского философа). Иными словами, человек свободен в выборе средств для сохранения своего начала. Такая свобода ограничена лишь разумом.

С точки зрения Г. Гроция, естественное право есть предписание здраво­го ума, посредством которого то или иное действие, в зависимости от соот­ветствия или несоответствия самой разумной (человеческой) природе, при­знается либо морально позорным, либо морально необходимым.

По мнению Б. Спинозы, естественное право каждого индивида прости­рается так далеко, как далеко простирается его мощь. По учению же Дж. Лок­ка, естественный закон выражает разумность человеческой природы: он тре­бует мира и безопасности всего человечества. В свою очередь, человек, обла­дая разумом и будучи членом сообщества, следует естественному праву: реа­лизуя свои интересы, отстаивая свою жизнь, свободу, собственность, он дол­жен стремиться не навредить другому.

Исключительно важными в учении английского мыслителя Дж. Локка являются следующие моменты: 1) при заключении общественного договора об образовании государства люди не отказываются от своих естественных (природных) прав и, прежде всего, права собственности; 2) в силу этого они имеют право восстать против деспотической власти.

В результате договора с государством народ остается верховным судьей, решающим правильно ли учрежденные и уполномоченные власти выполня­ют возложенные на них договорные обязательства или стали нарушать их и тем самым утрачивать оказанное народом доверие.

Теория естественного права имела исключительно важное значение для идеологической и политической борьбы против феодализма, способствовала расшатыванию его основ. Под ее лозунгами совершались первые буржуазные революции. Основные идеи естественного права были закреплены в Декларации независимости США 1787 г., Декларации прав человека и гражданина во Франции 1789 г., Конституции России 1991 г. и т. д.

Отношение к рассматриваемой теории в отечественном правоведении неоднозначно. Для советского периода характерно открытое непринятие ес­тественно-правовых взглядов, которые оценивались как метафизические и субъективные. В последние годы подходы к данной концепции колеблются с амплитудой от скрытого непринятия и сдержанных оценок до всестороннего признания единственно верным учением. Российская Конституция закрепля­ет, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (ст. 17). По мнению же комментаторов Основного Закона, данная норма не свидетельствует о безусловном признании естественно- правовой доктрины, а лишь связывает возникновение прав человека с фактом его рождения.

Теория естественного права может быть обоснована и с религиозных позиций, смыкаясь с теологической теорией происхождения права.

Позитивное значение естественно-правовой теории в следующем: 1) ут­верждается идея естественных, неотъемлемых прав человека; 2) не отожде­ствляются право и закон, естественное и позитивное право; 3) концептуально соединяются право и нравственность.

Критическое замечание в адрес данной теории может состоять в том, что не всегда представление о праве как справедливом или несправедливом мож­но объективировать (выразить) в правовой действительности.

Историческая (спиритуалистическая) школа правасложилась в первой половине XIX в. Она рассматривает право как продукт народного духа и народного правоубеждения. По мнению ее представителей (Г. Ф. Пухта, К. Ф. Савиньи, Гирке), право, подобно языку, складывается в эпоху подъема народного духа, а юристы все лучшее всегда заимствую т из развившегося без них или развивающегося обычного права. Так, Савиньи писал, что право не создается законодателем, оно возникает самопроизвольно в результате про­гресса народного духа примерно также, как и язык. Ученые-правоведы долж­ны уметь схватить и зафиксировать всплески правовой коллективной мыс­ли, изложить ее в юридических формулах, а законодатель, найдя готовое пра­во, должен превратить его в действующее законодательство. Таким образом, творцом права выступает мистический народный дух, а законодателю отво­дится скромная роль ученика, извлекающего юридические нормы из право­вых убеждений народа, выраженного в обычаях.

Многие исследователи справедливо отмечаю! ограниченный и консер­вативный характер исторической школы права и преувеличение роли обыча­ев в нормативном регулировании общественных отношений. Более того, пе­ренос «первопричины» из сферы хозяйственно-трудовой, культурно-бытовой жизни общества в сферу «духа», «общественного сознания» является гипер­болизацией отдельных сторон процесса происхождения нрава.

Историческая школа, используя принцип историзма, снизывала право с более глубоким этнокультурными пластами, с самоорганизующейся приро­дой права, его эволюцией. Школе приписывались национализм и мистицизм и упускалось из виду, что она учитывала некоторые реальные процессы фор­мирования права, особенно в средневековой Европе. И хотя данной концеп­цией излишне преувеличивались положения о самоорганизации права, реша­ющей роли национальных традиций, духовных начал, отрицать значение этой школы в утверждении эволюционного характера содержания и форм права было бы ошибочным. Историческая школа, опираясь на объективную ситуа­цию формирования права средневековья из обычного права, утверждала, что главное в них — самоорганизационные начала, спонтанное, стихийное разви­тие. Эта школа использовала категории общей воли, общего убеждения. Не­мецкий ученый К. Ф. Савиньи писал: «Право существует в общем народном духе и, стало быть, в общей воле, которая постольку является и волею каждо­го определенного индивида».

Историческая школа права есть мощное продвижение теоретико-право­вой мысли в изучении происхождения права, так как она уловила роль и зна­чение этнокультурных факторов возникновения права и особенности этого процесса у разных народов.

Основные теории происхождения государства и права

(1. Теологическая (божественная) теория происхождения государства и права — наиболее ранняя теория, возникшая из первоначальных религиозно-мифологических представлений о происхождении мира. Поскольку мир сотворил Бог, то и государство и право имеют божественное происхождение. Наиболее известным представителем этого учения является ученый-богослов Фома Аквинский (1225-1274).

2. Патриархальная теория государства, выдвинутая еще Аристотелем, видит в государстве разросшуюся семью, так же опекающую своих подданных, как отец — своих детей. Государственная власть, в соответствии с патриархальной теорией, является как бы продолжателем отцовской власти, т.е. власть монарха, государя для народа — это как власть отца в семье.

3. Договорная теория, или теория договорного происхождения государства и права, возникшая в Древней Греции (софисты, Эпикур, Гиппий — V-IV вв. до н.э.), была возрождена и переосмыслена в период кризиса феодализма в интересах формировавшегося в то время класса буржуазии. Ее представители (Дж. Лильберн, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, А.Н. Радищев и др.) рассматривали государство и право как продукт человеческого разума, а не божественной воли. Люди, выйдя из “естественного” (догосударственного) состояния, объединялись в государство на определенных условиях, оговоренных в заключенном ими добровольно и по взаимному согласию общественном договоре. Важнейшими из этих условий признавались охрана государством частной собственности и обеспечение безопасности заключивших договор индивидов. Если правители нарушают заключенный между ними и гражданами договор, то они могут быть лишены власти.

4. Органическая теория представляет государство как некое подобие человеческого организма. Древнегреческий мыслитель Платон, например, сравнивал структуру и функции государства со способностью и сторонами человеческой души. Аристотель считал, что государство во многих отношениях напоминает живой человеческий организм, и на этом основании отрицал возможность существования человека вне государства. Как руки и ноги, отнятые от человеческого тела, не могут самостоятельно функционировать, так и человек не может существовать без государства. Крупнейший представитель этой теории Г. Спенсер утверждал, что государство является общественным организмом, состоящим из отдельных людей, подобно тому, как живой организм состоит из клеток. Если организм здоров, то клетки его функционируют нормально. Если клетки больны, то они снижают эффективность функционирования всего организма, т.е. государства. Государство и право есть продукт органической эволюции. Как в природе выживают наиболее приспособленные, так и в обществе в процессе войн и завоеваний происходит естественный отбор наиболее приспособленных государств, функционирующих в соответствии с законом органической эволюции.

5. Теория насилия. Наиболее характерные черты теории насилия изложены в работах Е. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского и др. В соответствии с этой теорией государство есть результат насилия, вражды, завоевания одних племен другими, насилие превращается в первооснову государства и права. Побежденное племя превращается в рабов, а победитель — в господствующий класс, появляется частная собственность, победители создают принудительный аппарат для управления побежденными, который превращается в государство. В истории известны реальные факты существования государств в результате завоевания одних народов другими (например, Золотая Орда). Но абсолютизировать роль насилия в истории нельзя, так как многие государства и правовые системы создавались в прошлом и создаются сейчас не в результате внешнего завоевания или только насильственным путем.

6. Психологическая теория сводит основные причины возникновения государства и права к тем или иным свойствам психики людей, к биопсихическим инстинктам и т. д. Суть данной теории состоит в утверждении психологической потребности человека жить в рамках организованного общества. Психике индивида якобы изначально присуща потребность к повиновению, подчинению “выдающимся личностям”. Из психологии индивида выводил необходимость создания государства и права З. Фрейд — основатель влиятельного психологического направления в социологии и учениях о государстве и праве. Он исходил из существования первоначальной орды, деспотический глава которой был убит своими взбунтовавшимися сыновьями, движимыми особыми биопсихическими, сексуальными инстинктами. Для подавления в дальнейшем агрессивных влечений человека и понадобилось создать государство, право, всю систему социальных норм и вообще цивилизацию.

7. Расовая теория появилась в эпоху рабовладения в целях оправдания существующего строя и его основы — деления населения в силу прирожденных качеств на две породы людей — рабовладельцев и рабов. Расовая теория исходит из тезиса о делении людей на высшую и низшую расы. Первые призваны господствовать в обществе и государстве, вторые — недочеловеки — слепо повиноваться первым. Основоположник расовой теории француз Ж. Гобино (1816-1882) объявлял арийцев высшей расой, призванной господствовать над низшими, к которым относились евреи и др. В фашистской Германии на основе расовой идеологии создавалась особая система ценностей в виде “вождя нации”, “чистоты крови”, история представлялась как история борьбы высшей арийской расы с другими, низшими расами.

Расовая теория считала важнейшим средством решения всех государственно-правовых, общественных и международных проблем войну, которая, по мнению другого представителя этой теории, немецкого философа Ф. Ницше, являлась жизненной необходимостью для государства. Гитлер использовал расовую теорию для обоснования законного права высшей арийской расы уничтожать целые народы и национальные меньшинства. 8. Материалистическая (марксистская) теория исходит из того, что государство возникло, прежде всего, в силу экономических причин: общественного разделения труда, появления частной собственности, а затем раскола общества на классы с противоположными экономическими интересами. На смену родоплеменной организации приходит государство, а на смену родовым обычаям — право. Как объективный результат этих процессов возникает государство, которое специальными средствами подавления и органами, постоянно занимающимися управлением, сдерживает противоборство классов, обеспечивая преимущественно интересы экономически господствующего класса. Поскольку государство возникло в результате деления общества на классы, то делался вывод о том, что государство есть исторически приходящее, временное явление — оно возникло вместе с возникновением классов и тж. неизбежно должно отмереть вместе с исчезновением классов.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ ПРАВА

1. Теория естественного права. Сторонники этой теории считают, что наряду с нормами права, установленными государством, право включает в себя также естественное право. Естественное правосоставляют общепризнанные права человека и гражданина, которыми люди обладают в силу факта своего рождения (право на жизнь, право на свободу совести, мысли, религий, на свободу передвижения в пределах государства, право на труд, свободный выбор профессии и пр. ). Подробно эти права отражены в Всеобщей Декларации прав и свобод человека (принята ООН в 1948г.) и других документах. Государство не может посягать на естественные права людей. Позитивное право – это право, установленное государством. Нормы позитивного права признаются правом только в том случае, если они не противоречат естественному праву.

2. Историческая школа права.

Создатели исторической школы права в Германии XVIII-XIX в. (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта) доказывали, что право зарождается и развивается исторически, как язык, а не декретируется законодателем. Оно вытекает из «национального», «народного» сознания. Ее сторонники отрицали существование естественного права. Позитивное право, по их мнению, не творится произволом законодателя, а является закономерным продуктом народной жизни. Согласно исторической школе право всегда «национально» и в разные эпохи имеет различное содержание. В ее основе лежит идея о том, что право не делается, а образуется стихийно на основе обычаев и традиций народа. Право является продуктом народного духа.

Достоинства школы: 1. внимание к обычаям народа. 2. критическое отношение к формальному заимствованию законов и понятий других государств.

Недостатки: 1. отрицает внешнее влияние на право. 2. придает националистическое звучание праву.

3. Классовая (экономическая) теория права.

Марксистская концепция происхождения права последовательно материалистическая. Марксизм убедительно доказал, что корни права лежат в экономике, в базисе общества. Поэтому право не может быть выше экономики, оно становится иллюзорным без экономических гарантий. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. Право понимается как возведенная в закон воля экономически господствующего класса. Право определяется материальным уровнем жизни общества, экономикой.

Достоинства: 1. выражена действительная связь права с экономикой и политикой. 2. право понимается как надстройка над экономическим базисом, отражающая волю господствующего класса.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Недостатки: Не учитывает влияние других факторов на право (например, общественного сознания).

4. Социологическое направление в теории права.

Правовые нормы государства – это лишь часть права. Наряду с ними существует «живое право». Оно представляет собой сложившиеся в обществе фактические общественные отношения. Теория предполагает расширение правотворческой функции судов, уделяет большое внимание анализу права в действии с использованием социологических методов. Социологическая юриспруденция полагает, что нормы, записанные в законах и других актах государствах, еще не есть само право. Гораздо важнее то право, которое складывается в жизни. Это «живое право» противопоставляется застывшему в параграфах и статьях законов «праву в книгах». Отсюда выдвигается на первое место фигура судьи как правотворца (Е. Эрлих, Р. Паунд, К. Левеллин и др.). С точки зрения этой концепции право только то, что получило воплощение в реальных правоотношениях, в социальном действии, либо выявлено как средство социального контроля. Ряд американских сторонников концепции «права, созданного судом» считают правом лишь те нормы, которые применены или созданы судом (К. Левеллин).

5. Психологическая теория права.

Право трактуется как совокупность элементов субъективной человеческой психики, представлений людей о своих правах и обязанностях. Это право называют «неофициальным правом». При этом правом признается и «официальное право» – установленное и поддерживаемое государством. Предполагается, что государственное принуждение не выступает в качестве специального признака нормы права.  Право — это особого рода сложные эмоционально-интеллектуальные психические процессы, совершающиеся в сфере психики индивида.

6. Нормативизм. Создатель нормативистской теории права Г. Кельзен выводил право из самого права. Право, утверждал он, не подчинено принципу причинности и черпает силу и действенность в самом себе. Для Кельзена проблемы причин возникновения права вообще не существовало. «Узкий» взгляд на право как только лишь на совокупность зафиксированных в документах норм права, установленных государством. Упор делается только на изучение структуры таких норм, а не на их сущность (юридический позитивизм).

Современное правопонимание. Право – это совокупность норм равенства и справедливости, регулирующих согласование и борьбу свободных воль в их взаимоотношении друг с другом, признаваемых в данном обществе и обеспеченных защитой государства.

Наличие многих концепций на происхождение и сущность права позволяет рассмотреть такое сложное явление как право с разных сторон. Это дает возможность в процессе правотворческой деятельности отыскивать для закрепления в качестве норм права правила поведения с учетом различных факторов. Но чтобы право выполняло свою функцию как регулятора наиболее важных общественных отношений, необходимо единое понимание права в процессе правоприменительной деятельности. Этому соответствует нормативистское понимание права, как совокупности зафиксированных в документах норм права, установленных государством.

Сущность права.

Праву присущ сознательно-волевой характер.

Право, как и государство, характеризуется двойственной природой. Дуализм права проявляется в сочетании классовой и общесоциальной составляющих. С одной стороны, право выражает волю правящей элиты, с другой — долговременные интересы всего общества.

Классовая составляющая права. Социальные группировки, находящиеся у власти, всегда имеют возможность влиять на процессы правотворчества в собственных, корпоративных целях. Право в руках правящей элиты становится мощным средством формирования, реализации и защиты своих узкогрупповых интересов.

Общесоциальная составляющая. В любом государстве право является не только узкоклассовым инструментом, но и выражением компромисса между различными социальными группами, проявлением так называемой общей воли населения. Общая воля представляет собой не механическое сложение индивидуальных и коллективных воль, а результат согласования интересов различных классов, групп, слоев населения.

В демократическом обществе право в большей степени является продуктом общественного согласия, выражая общую волю большинства населения о правомерно-дозволенном поведении. Эта воля реализуется через институты непосредственной демократии и выборные органы государственной власти.

Таким образом, право как и государство одновременно выполняет и классовые, и общесоциальные функции. Последние выражают интересы всего общества. Соотношение между классовой и общесоциальной составляющей права динамично изменялось в государствах разных исторических эпох.

Одним из показателей прогресса цивилизации является историческое движение цивилизации от классовой к общесоциальной природе государства и права. Действует закономерность: уменьшение классовой составляющей в пользу увеличения общесоциальной составляющей. Право постепенно все более и более становится средством социального компромисса в масштабах общества, установления баланса социальных интересов, справедливого распределения благ, мерой социальной свободы личности.

Сущность современного права – обусловленная материальными и социально-культурными условиями жизнедеятельности людей, характером взаимоотношения социальных групп населения, отдельных индивидов согласованный интерес или общая воля как результат согласования, сочетания частных или специфических интересов, выраженный в законе либо иным способом признаваемым государством, и выступающий вследствие этого общим (общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и деятельности людей. Согласованный интерес есть сущностное проявление, первооснова права.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРАВА

[Бисет Бейен, Вводная записка о законе в целом, 2006: 5-10]

В разных обществах развивались различные правовые теории. Хотя существует ряд теорий, здесь рассматриваются только четыре из них. Это теории естественного, позитивного, марксистского и реалистического права. Вы можете подробно изучить другие теории в своем курсе юриспруденции.

ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

Теория естественного права — самая ранняя из всех теорий.Он был разработан в Греции такими философами, как Гераклит, Сократ, Платон и Аристотель. Затем последовали другие философы, такие как Гаир, Цицерон, Аквинский, Граций, Гоббс, Лок, Руссо, Кант и Юм. В своих исследованиях отношений между природой и обществом эти философы пришли к выводу, что существует два типа законов, регулирующих общественные отношения. Один из них создается человеком, чтобы контролировать отношения внутри общества, и поэтому он может варьироваться от общества к обществу, а также время от времени внутри общества.Другой — это то, что сделано не человеком, а управляет всеми людьми в мире. Такие законы не меняются от места к месту и время от времени и даже используются для контроля или взвешивания законов, созданных людьми. Эти философы назвали законы, созданные людьми, позитивными законами , а законы, созданные не людьми, законами природы.

Естественный закон получил разные названия в зависимости от его характеристик. Некоторые из них — это закон разума, вечный закон, рациональный закон и принципы естественной справедливости.

Естественное право определяется Салмондом как «принципы естественной справедливости, если мы используем термин справедливость в самом широком смысле, чтобы включить все формы законных действий». Теория естественного права во многом служила разным обществам. Римляне использовали его для разработки своих законов как jus civile , законов, регулирующих римских граждан, и jus gentium , законов, регулирующих все их колонии и иностранцев.

Папа-католик в Европе в среднем возрасте стал диктатором из-за учения Фомы Аквинского о том, что естественный закон является законом Бога для людей, и что папа был представителем Бога на земле, чтобы в равной степени обеспечивать их соблюдение в отношении подданных и короли.На поздней стадии феодализма Локк, Монтеск и другие учили, что человек создается свободным, равным и независимым, принимая концепцию естественного права как индивидуальное право на жизнь, свободу и безопасность. Точно так же учение Руссо о праве личности на равенство, жизнь, свободу и безопасность основывалось на естественном праве. Английская революция 1888 года, Американская Декларация независимости и Французская революция 1789 года также были результатами теории естественного права.

Однако, несмотря на его вклад, ни один ученый не смог дать точное содержание естественного закона.В результате она подверглась критике со стороны таких ученых, как Джон Остин, которые отвергли эту теорию, а последний разработал императив, называемый теорией позитивного права.

ТЕОРИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Теория позитивного права также называется теорией императивного права или теории аналитиков. Это относится к закону, который фактически установлен путем отделения «есть» от закона, который «должно» быть. Он верит, что закон — это правило, созданное и соблюдаемое суверенным органом государства, и нет необходимости использовать разум, мораль или справедливость для определения действительности закона.

Согласно этой теории, правила, устанавливаемые сувереном, являются законами независимо от каких-либо других соображений. Следовательно, эти законы меняются от места к месту и время от времени. К последователям этой теории относятся Остин, Бентам и Х. Л. А. Харт. Для этих философов и их последователей закон — это приказ суверена своим подданным, и в нем есть три элемента: приказ; государь; и санкции. Командование — это правило, данное сувереном подданным или людям, находящимся под властью суверена.Суверенный относится к человеку или группе лиц, требующих повиновения в государстве. Санкция — это зло, которое следует за нарушениями правила.

Эта теория подверглась критике со стороны ученых за определение права в отношении суверенитета или государства, поскольку закон исторически старше государства, и это показывает, что право существует в отсутствие государства. Таким образом, первобытный закон (закон времен первобытного общества) выполняет ту же функцию, что и зрелый закон [Paton; 1967: 72-3].

Что касается санкции как условия закона в позитивном праве, то критикуется, что соблюдение многих правил обеспечивается обещанием вознаграждения (например, исполнением ожиданий), а не наложением санкции.Несмотря на то, что санкции играют роль в меньшинстве, которое неохотно, закон соблюдается из-за его принятия сообществом «привычка, уважение к закону как таковому и желание пожинать плоды, которые принесет правовая защита действий». факторы закона, который необходимо соблюдать [Патон; 1967: 74]

Третья основная критика определения закона Остином (теория позитивного права) состоит в том, что поверхностно рассматривать повеление суверена как реальный источник действительности закона. Утверждается, что многие считают закон действительным, потому что он является выражением естественной справедливости или воплощением духа людей [Paton; 1967: 77].

Теория марксистского права

Марксисты считают, что частная собственность является основой возникновения права и государства. Они утверждают, что собственность была причиной создания в обществе классов, в которых те, у кого есть средства производства, могут эксплуатировать тех, у кого нет этих средств, путем принятия законов для защиты частной собственности. Они основывают свои аргументы на том, что в первобытном обществе не было ни закона, ни государства, поскольку не было частной собственности.Теория предполагает, что люди могут достичь полного равенства на стадии коммунизма, когда не будет частной собственности, государства и закона. Но это еще не было достигнуто, и даже практика крупных стран, таких как бывшая Объединенная Советская Социалистическая Россия (СССР), доказала, что теория слишком хороша, чтобы ее можно было повернуть в обратном направлении [Beset; 2006]. Тем не менее, эта теория подвергается сомнению, и теория частной собственности побеждает.

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА [Biset; 2006]

Реалистическая теория права интересуется фактическим действием права, а не его традиционными определениями.Он предусматривает, что судья решает в суде по закону. Согласно этой теории, правила, которые не используются для решения практических случаев, не являются законами, а просто существуют как мертвые слова, и эти мертвые слова закона получают жизнь только тогда, когда применяются в реальности. Следовательно, согласно этой теории, именно решение судьи, а не законодателя считается законом. Следовательно, эта теория считает, что законодатель является судьей, а не законодательным органом.

Эта теория основана на правовой системе общего права, в которой решение, ранее вынесенное судом, рассматривается как прецедент, который будет использоваться в качестве закона для разрешения будущего аналогичного дела.Это не применимо в правовой системе гражданского права, которая является другой важной правовой системой мира, и в результате эта теория подверглась критике со стороны ученых и стран, следующих этой правовой системе, поскольку единственными законами их правовой системы являются законы, но не прецеденты. Это означает, что законодателем в правовой системе гражданского права является законодательный орган, а не судья. Последователями этой теории являются Джастис Хоумс, Лоуренс Фридман, Джон Чпман Грей, Джером Франк, Карл Н. Левеллин и Интема.

Юридическая теория: что вам нужно знать

Опубликовано 2 октября 2019 года Лорен Уэйд

Юридическая теория, или юриспруденция, как ее еще называют, относится к теоретическому изучению права и является ключевой темой изучения юридических степеней. например, степень бакалавра права.

Он представляет собой принципы и свод правил, которые подлежат исполнению в суде.

Этот предмет лежит в основе всех конкретных юридических областей и, таким образом, дает новым студентам-юристам прочную основу для изучения английской правовой системы.

Вы углубитесь в основы договорного, уголовного, конституционного и административного права на лекциях и семинарах первого года обучения. Вы также будете изучать правовые методы и английскую правовую систему.

Все эти предметы сочетаются с изучением и пониманием теории права. Вместе они позволят вам получить полную картину того, как мы достигли той совокупности законов и прецедентного права, которые у нас есть в нашем современном ландшафте.


Какой у вас модуль LLB? Пройдите веселую двухминутную викторину, чтобы узнать!

Какой у вас модуль LLB?

Почему мы изучаем правовую теорию?

Теория права направлена ​​на создание фона для правовых, моральных, философских и социальных влияний, влияющих на английскую правовую систему.

Предоставляя эти знания, предмет направлен на повышение критической осведомленности учащихся о проблемах и сложностях, влияющих на правовую среду.

Студенты-юристы проанализируют и разработают критический подход к абстрактным аргументам. Эти исследования будут проводиться наряду с оценкой органов власти и отношения к изучению областей права.

Во время учебы вы должны будете оценить эти законы от их корней до современных соображений, касающихся их положения в современной структуре.

Какие темы вы можете ожидать изучать?

На протяжении всей вашей юридической степени ваше введение и постоянное развитие теории права, преподавания и мышления будут основываться на выборе фундаментальных тем. В их числе:

  • Теория естественного права и критика
  • Юридический позитивизм и критика
  • Юридическая аргументация, либерализм
  • Феминистская юриспруденция
  • Моральные интерпретативные теории права

Вам будут представлены вопросы, касающиеся:

  • Что такое закон?
  • Какова природа закона?
  • Каково его положение и место в обществе?
  • Как происходит законотворчество?
  • Как общая английская правовая система существует как ряд правил и как установленный институт, применяемый на благо общества

Вы также будете анализировать и обсуждать справедливость, справедливость и моральные идеалы в области теории права.

Если вы начинаете первый год получения степени в области права и совершенно не знакомы с формальной юридической подготовкой, рекомендуется посвятить дополнительное время чтению теории права — из-за ее значимости и применимости к широкому кругу областей права.


Как написать эссе для первого класса

Как теория права поможет с получением степени в области права?

Изучив теорию права, вы получите представление о доминирующих правовых, социальных и политических философских концепциях и о том, как они взаимодействуют с законом.

Обучение в форме лекций и учебных пособий по праву будет сосредоточено вокруг этих теорий и связанной с ними критики. В университете вы также узнаете, как эти правовые теории влияют на правовую систему Англии как в прошлом, так и в настоящее время.

Во время изучения теории права студенты получат знания по истории, методологии, критике и стандартизированным вопросам, связанным с теориями права.

Обладая этой информацией, студенты смогут создавать и применять абстрактные философские дискуссии, представлять философские аргументы и критически оценивать теории и предположения, которые составляют их основу.

Слова: Наташа Спенсер-Джоллифф

Подробнее:

История и теория международного права

Содержание:

Том I

Введение Жан д’Аспремон

ЧАСТЬ I ИСТОРИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ
1. Дэвид У. Кеннеди (1986), «Первобытная юридическая стипендия», Harvard International Law Journal, 27 (1) , Winter, 1–98

2. Энн Орфорд (2014), «Научный разум и дисциплина международного права», Европейский журнал международного права, 25 (2), май, 369–85

3.Жан д’Аспремон (2019), « Обязательность », в Концепции Жана д’Аспремона и Сахиба Сингха (редакторы) для вклада международного права в дисциплинарную мысль, глава 5, Челтенхэм, Великобритания и Нортгемптон, Массачусетс, США: Edward Elgar Publishing, 67 –82

ЧАСТЬ II МАРКЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ
4. Л. Оппенгейм (1908), «Наука международного права: его задача и метод», Американский журнал международного права, 2 (2), апрель 313– 56

5. Херш Лаутерпахт (1946), «Гротианская традиция в международном праве», в (изд.) Британском ежегоднике международного права, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США и Лондон, Великобритания: Oxford University Press, 1–53

6.Майрес С. Макдугал (1956), «Право как процесс принятия решений: политически ориентированный подход к правовому исследованию», Американский журнал юриспруденции, 1 (1), июнь, 53–72

7. Томас М. Франк ( 1992), «Возникающее право на демократическое управление», Американский журнал международного права, 86 (1), январь, 46–91

8. Мартти Коскенниеми (1990), «Политика международного права», European Journal of International Law, 1 (1), 4–32 февраля

9. Филип Аллотт (1998), «Истинная функция закона в международном сообществе», Indiana Journal of Global Legal Studies, 5 (2), Spring, 391– 413

10.Б.С. Чимни (2007), «Прошлое, настоящее и будущее международного права: критический подход третьего мира», Мельбурнский журнал международного права, 8 (2), 499–515

11. Сундхья Пахуджа (2005), «The Постколониальность международного права », Harvard International Law Journal, 46 (2), Summer, 459–69

12. Хилари Чарльзуорт, Кристин Чинкин и Шелли Райт (1991),« Феминистские подходы к международному праву », Американский журнал международного права , 85 (4), Октябрь, 613–45

13.Бенедикт Кингсбери (2009), «Концепция« закона »в глобальном административном праве», Европейский журнал международного права, 20 (1), 23–57 февраля

14. Грегори Шаффер и Том Гинзбург (2012), «The Эмпирический поворот в международной юридической науке », Американский журнал международного права, 106 (1), 1–47 января

ЧАСТЬ III ГЕРОИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ
15. Патрик Кэппс и Джулиан Риверс (2010),« Концепция Канта Международное право », Legal Theory, 16 (4), 229–57 декабря

16.Йорг Каммерхофер (2009), «Кельзен — Какой Кельзен? Повторное применение чистой теории к международному праву », Лейденский журнал международного права, 22 (2), июнь, 225–49

17. Мехрдад Пайандех (2010),« Концепция международного права в юриспруденции Х.Л.А. Харт », Европейский журнал международного права, 21 (4), ноябрь, 967–95

18. Мэтт Крейвен (2012),« О Фуко и Вольф или от права к политической экономии », Лейденский журнал международного права, 25 ( 3), сентябрь 627–45

19.Марти Коскенниеми (2004 г.), «Чему юристы-международники должны учиться у Карла Маркса», Лейденский журнал международного права, 17 (2), июнь, 229–46

20. Роберт Хоуз (2016 г.), «Шмитт, шмиттизм и современный международный» Юридическая теория », Энн Орфорд, Флориан Хоффманн и Мартин Кларк (редакторы), Оксфордский справочник по теории международного права, глава 11, Грейт-Кларендон-стрит, Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press, 212–30

21. Жан. d’Aspremont (2016), «Martti Koskenniemi, Mainstream and Self-Reflectivity», Leiden Journal of International Law, 29 (3), июль 625–39

ЧАСТЬ IV СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ
22.Дэвид В. Кеннеди (1999–2000), «Когда обновление повторяется: мыслить вопреки рамкам», Журнал международного права и политики Нью-Йоркского университета, 32, Winter, 335–500

23. Жан д’Аспремон (2012), «Формулировка in International Law », Leiden Journal of International Law, 25 (3), сентябрь, 575–602

24. Martti Koskenniemi (2007),« Судьба международного публичного права: между техникой и политикой », Modern Law Review, 70 (1), 1–30 января

25. Инго Венцке (2018), «Что если? Контрфактические (привет) истории международного права », Азиатский журнал международного права, 8 (2), июль, 403–31

Том II

Введение Введение к обоим томам редактора опубликовано в Томе I

ЧАСТЬ I ТЕОРИЗАЦИЯ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

1.Филип Аллотт (1999 г.), «Международное право и идея истории», Журнал истории международного права, 1 (1), 1–21

2. Джордж Родриго Бандейра Галиндо (2005 г.), «Мартти Коскенниеми и историографические исследования». Turn in International Law », European Journal of International Law, 16 (3), июнь, 539–59

3. Лилиана Обрегон Тарасона (2015),« Написание международной правовой истории: обзор », Monde (s): Histoire, Espaces, Relations, 7 мая, 95–112

4. Натаниэль Берман (1999), «По следам империи», Обзор международного права Американского университета, 14 (6), 1521–54

5.Томас Кляйнлайн (2016), «Международная правовая мысль: создание традиции и потенциал дисциплинарной саморефлексии», в Джулиане Зиккарди Капальдо (редактор), Глобальное сообщество: Ежегодник международного права и юриспруденции, Oxford University Press, 811–8 27

ЧАСТЬ II МАРКЕРЫ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
6. Артур Нуссбаум (1952), «Значение римского права в истории международного права», University of Pennsylvania Law Review, 100, 678–87

7.Рэндалл Лесаффер (2000), «Средневековое каноническое договорное право и раннее современное договорное право», Журнал истории международного права, 2 (2), январь 178–98

8. Лео Гросс (1948), «The Вестфальский мир 1648–1948 », Американский журнал международного права, апрель, 42 (1), апрель, 20–41

9. Арнульф Беккер Лорка (2010),« Универсальное международное право: истории навязывания и присвоения в девятнадцатом веке. ‘, Harvard International Law Journal, 51 (2), Summer, 475–552

10.Дэвид В. Кеннеди (1996), «Международное право и девятнадцатый век: история иллюзий», Nordic Journal of International Law, 65, (3–4), январь, 385–402

11. Энн Петерс (2017) , ‘Вступление. Век после русской революции: ее наследие в международном праве », Журнал истории международного права, 19 (2), май 133–46

12. Уна А. Хэтэуэй и Скотт Дж. Шапиро (2019),« Международный Право и его трансформация посредством объявления войны вне закона », International Affairs, 95 (1), январь 45–62

13.Хелен Куэн (1998), «Организация Объединенных Наций и развивающееся право на самоопределение», International and Comparative Law Quarterly, 47 (3), июль, 537–72

14. Розалин Хиггинс (2016), «Организация Объединенных Наций. 70 лет: влияние на международное право », International and Comparative Law Quarterly, 65 (1), 1–19 января

15. У. Майкл Райзман (1990),« Международное право после холодной войны », American Journal международного права, 84 (4), октябрь, 859–66

ЧАСТЬ III ГЕРОИ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА [259 стр.]
16.Мартти Коскенниеми (2011 г.), «Политическая теология торгового права: вклад схоластов» в книге Ульриха Фастенрата, Рудольфа Гейгера, Даниэля-Эразма Хан, Андреаса Паулюса, Сабины фон Шорлемер и Кристофа Веддера (редакторы), От двусторонних отношений к интересам общества: очерки in Honor of Bruno Simma, Oxford University Press, 90–112

17. Энтони Энги (1996), «Франсиско де Витория и колониальные истоки международного права», Социальные и правовые исследования, 5 (3), сентябрь 321–321. 36

18.Рэндалл Лесаффер (2003 г.), «Пересмотр гротианской традиции: изменение и преемственность в истории международного права», Британский ежегодник международного права, 73 (1), ноябрь, 103–39

19. Рафаэль Доминго (2011 г.) » Гай, Ваттель и новая парадигма глобального права », European Journal of International Law, 22 (3), август, 627–47

20. Николас Гринвуд Онуф (1994),« Civitas Maxima: Wolff, Vattel and the Fate of Республиканизм », Американский журнал международного права, 88 (2), апрель 280–303

21.Мартти Коскенниеми (2008), «В позитивизм: Георг Фридрих фон Мартенс (1756–1821) и современное международное право», Constellations, 15 (2), июнь, 189–207

22. Джерри Симпсон (2016), Джеймс Лоример и характер суверенов: институты как трактат 21-го века », Европейский журнал международного права, 27 (2), май, 431–46

23. Моника Гарсия-Салмонес Ровира (2014),« Политика интересов в мире ». Право », Европейский журнал международного права, 25 (3), август, 765–93

24.Иэн Г. Скобби (1997), «Теоретик как судья: концепция международной судебной функции Херша Лаутерпахта», Европейский журнал международного права, 8 (2), май, 264–98

25. Дэвид В. Кеннеди (2003), » Том Франк и Манхэттенская школа », Нью-Йоркский университет Journal of International Law and Politics, 35, 397–435

ЧАСТЬ IV СОЗДАНИЕ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
26. Тилманн Альтвикер и Оливер Диггельманн (2014 г.), «Как достигается прогресс в области международной юридической науки?», European Journal of International Law, 25 (2), июль, 425–44

27.Дэвид Коллер (2012), «… и Нью-Йорк, Гаага, Токио, Женева, Нюрнберг и…: Географии международного права», Европейский журнал международного права, 23 (1), февраль, 97–119

28. Энн Орфорд (2013), «О международно-правовом методе», Лондонский обзор международного права, 1 (1), сентябрь, 166–97

29. Марти Коскенниеми (2014), «Витория и мы: мысли о критических историях международного права». Law », Rechtsgeschichte: Legal History, 22, 119–38

30.Жан д’Аспремон (2019), «Критические истории международного права и подавление дисциплинарного воображения», Лондонский обзор международного права, 7 (1), июнь, 89–115

31. Эндрю Лэнг и Сьюзан Маркс (2013) , «Люди с проектами: жизнь юристов-международников», Temple International and Comparative Law Journal, 27 (2), Fall, 437–53

Index

LLM in Legal Theory — Overview

Многие ведущие мировые теоретики права обосновались на Вашингтон-сквер как интеллектуальный дом в качестве преподавателей нашего факультета.Школа права Нью-Йоркского университета впервые применила модель коллоквиума, предназначенную для вовлечения ученых и студентов в обсуждение теории права на самом высоком уровне, с коллоквиумами по истории права и юридической, политической и социальной философии. Наши коллоквиумы сейчас широко охватывают различные области теории права, такие как конституционная теория и экономический анализ права, и во всех этих областях наши профессора создают новаторские исследования. Сейчас, на десятом году своего существования, программа сохраняет свою лидирующую роль, продолжая приглашать студентов в первую программу аспирантуры по теории права.

В Нью-Йоркском университете мы трактуем «теорию права» в широком смысле, включая научные размышления о внутреннем и международном праве и правовых институтах, которые опираются на философию, экономическую теорию, психологию, антропологию, политическую теорию, критическую теорию рас, феминистскую теорию, историю и социологию. Нью-Йоркский университет уже давно является лидером в области междисциплинарной теории права с особыми преимуществами в философских, экономических и социологических подходах, а также в истории права. Программа предназначена для избранной группы высокомотивированных студентов, которые хотят в полной мере воспользоваться нашими непревзойденными преподавательскими ресурсами в этой области, чтобы заложить прочную основу для будущих научных или профессиональных занятий.Эта дневная программа особенно подходит для тех, кто планирует карьеру в юридической науке, и открыта для студентов со степенью юриста из разных стран мира.

Семинар по проблемам теории права

Все студенты должны написать содержательную диссертацию в сочетании с семинаром по юридической теории осенью и семинаром по юридической теории весной, оба из которых предназначены специально для студентов, участвующих в программе. Семинар объединяет инструкции по различным методическим подходам с помощью в выборе и доработке исследовательского проекта.Семинар предлагает студентам возможность получить критические отзывы о проектах дипломных работ как от преподавателя, так и от других студентов.

Междисциплинарное образование: центры и институты

Междисциплинарное исследование права включает интеграцию методологий и точек зрения из нескольких дисциплин для получения многомерного понимания правовых проблем. Юридический факультет является домом для более 30 междисциплинарных центров и институтов, в которых преподаватели и студенты совместно работают над своевременными, часто продвигающими политику проектами.Например, всего за 15 лет Центр правосудия Бреннана стал одним из выдающихся юридических институтов страны, продвигая беспартийную программу исследований, общественной защиты и юридических действий в четырех проблемных областях: демократия, бедность, уголовное правосудие и свобода, а также национальная политика. безопасность.

Теория естественного закона

С этой точки зрения у людей есть рассуждения, а законы природы — различимый человеческим разумом.

Таким образом, люди морально обязаны использовать свои рассуждения, чтобы различать каковы законы, а затем действовать в соответствии с ними.

У людей есть естественное стремление есть, пить, спать и производить потомство. Эти действия соответствуют естественному закону выживания и сохранения видов. производить потомство. Таким образом, действия в соответствии с таким законом морально хорошо. Действия, которые противоречат этому закону, безнравственны. В качестве примера рассмотрим, что есть слишком много или слишком мало и помещать жизнь в опасности с моральной точки зрения.

Два типа естественного закона Теория:

Теория естественного закона может быть проведена и применяется к человеческому поведению как теистами, так и атеистами.Атеист использует разум, чтобы открывать законы, управляющие природными явлениями, и применяет их к думая о человеческих действиях. Действия в соответствии с таким естественным законом являются морально правильно. Те, кто идут против таких естественных законов, морально неправильный.

Для теистов есть божество, которое сотворило всю природу и также создало законы, и поэтому повиновение к этим законам и дополнением к этим законам, установленным божеством, является морально правильное дело.

Для атеистов есть еще вера в то, что люди обладают способностью к рассуждению, а вместе с ней и законы природы различимый. Для атеистов, которые принимают такой подход, чтобы действовать в соответствии с законы природы — это нравственно правильный поступок.

Какие законы природы определяют действия человека? Эти будет включать в себя: закон выживания, естественное действие живых существ, чтобы поддерживать себя и воспроизводить и т. д..

Это основная проблема для этой теории — определить, что именно эти законы есть и как они применимы к человеческим обстоятельствам.

ПРОЧИТАЙТЕ об этой теории здесь> http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

ЧИТАТЬ ЭТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА К.Э. Харрис

*********************************************** *

Это из Википедии

Римско-католическая церковь понимает естественный закон как имманентный природа; это понимание во многом связано с влиянием Фома Аквинский (1225-1274 гг.) А.D.), часто фильтруемый через Школа Саламанки.

Он понимает, что человеческие существа состоят из тела и разума, физическое и нефизическое (или душа возможно) и что эти двое неразрывно связаны. Он описывает людей как склонен к хорошо. Есть много проявлений добра, к которым мы можем стремиться, некоторые, нравиться размножения, присущи другим животным, в то время как другие, как преследование правда, это влечения, свойственные человеческим способностям.

  • Пьянство — это плохо, потому что оно вредит здоровью и хуже, разрушает способность рассуждать, которая является фундаментальной для человека как рационального животное.
  • Воровство — это неправильно, потому что оно разрушает общественные отношения, и человек по своей природе социальное животное.


Мартин Лютер Кинг-младший ссылается на естественный закон в своем «Письме». из Бирмингемской тюрьмы «, заявив, что искусственные (положительные) законы, которые он нарушены не в соответствии с моральным законом или законом Бога (естественным законом).

Гуго Гроций основал свою философию международное право по естественному праву. В частности, его работы по свобода морей и Теория справедливой войны напрямую апеллировала к естественному праву. О самом естественном праве, он писал, что «даже воля всемогущий существо не может изменить или отменить «естественный закон, который» поддерживал бы его объективная справедливость, даже если мы должны допустить невозможное, что нет Бог или что он делает не заботятся о человеческих делах.»( De iure belli ac pacis , Prolegomeni XI). Это знаменитый аргумент etiamsi daremus ( non esse Deum ), что сделали естественный закон больше не зависимым от теологии.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** *****************

Теория также использует принцип ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА, согласно которому некоторые морально некорректный результат или зло морально приемлемо при условии, что те, кто его осуществил, вступили в иски с единственной цель (и) состоит в том, чтобы принести морально хороший результат.Таким образом, Хирург не заслуживает моральной порицания, если человек умирает под опекой хирург при условии, что хирург провел операцию в соответствии со стандартами заботы с единственной целью улучшить состояние этого человека.

Теория также использует принцип ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ:

Пояснения и иллюстрации из ВИКИПЕДИИ

ЧИТАТЬ: https: // ru.wikipedia.org/wiki/Principle_of_double_effect

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ Этот набор критериев утверждает, что действие, предвидевшее вредное воздействие практически неотделимо от хорошего эффекта оправдано, если верно следующее:

  • характер действия сам по себе хорош или, по крайней мере, морально нейтрален;
  • агент предназначен для хорошего эффекта и не имеет намерения для плохого эффекта либо как средство к добру, либо как самоцель;
  • хороший эффект перевешивает плохой эффект в обстоятельствах достаточно серьезным, чтобы оправдать причинение плохого эффекта, и агент проявляет должную осмотрительность, чтобы минимизировать вред. [2]

Примеры в медицине

Принцип двойного эффекта часто цитируется в случаях беременность и аборт. Врач, который считает аборт всегда нравственно неправильным, может еще удалить матку или маточные трубы беременной женщины, зная, что процедура вызвать смерть эмбрион или плода, в тех случаях, когда женщина наверняка умрет без процедура (цитируемые примеры включают агрессивные матка рак и внематочная беременность).В этих случаях желаемый эффект — экономия жизнь женщины, чтобы не прерывать беременность, и эффект не выполнение процедуры приведет к большему злу смерти матери и плода. [4] [5] [6]

В случаи неизлечимо больных пациентов, которые ускорили свою смерть, потому что невыносимой боли, или те, кто ухаживает за ними, сделают это за них (эвтаназия, медицинская помощь при смерти и др.), принцип «двойного эффекта смерти» может применяться для оправдания преднамеренного применения обезболивающее в потенциально небезопасных дозах не в попытке покончить с жизнью но для облегчения боли, поскольку это считается вредным для пациент. В Верховный суд США выразил поддержку этого принципа в своем обсуждение конституционности оказания медицинской помощи умирающим. [7]

См. Также ИНТЕРНЕТ-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФИЛОСОФИИ

ЧИТАТЬ: http: // www.utm.edu/research/iep/n/natlaw.htm

********************************

Применение теорий к одному поведению: ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ

Согласно теории естественного закона, два человека одного пола взаимодействуют друг с другом. производить оргазм будет морально хорошим или плохим в зависимости от того, действия соответствуют законам природы или нет.

Атеистическая теория естественного закона:

Если на земле существуют виды, у которых физически представители одного пола взаимодействуют для получения физического удовольствия, а затем гомосексуальные связи между людьми было бы морально хорошо.Целью оргазма было бы больше, чем просто произвести потомство.

ПРОБЛЕМА: физическая запись может быть не совсем ясной и открытой для интерпретация. Есть свидетельства однополых спариваний у других видов, кроме человек. Сколько случаев или видов необходимо, чтобы сделать вывод о том, что такое поведение естественный среди млекопитающих и выполнение основного физического влечения в безопасном отношение к виду является спорным.

Теистическая теория естественного закона:

Бог создал Природу.Бог установил естественные законы. Бог создал людей. Бог дал людям причина, по которой они должны узнать законы природы. Бог также обеспечивает откровение о воле и желаниях бога. В Священных Писаниях есть отрывки, касающиеся человеческих дел, и они интерпретируются как как руководство для нравственной жизни. Итак, в дополнение к физической вселенной, которая Предусмотрено для изучения людей есть также слово божье.

ПРОБЛЕМА: Священные Писания мировых религий должны быть интерпретируются по их значению и применению.Не все согласятся, что может быть лучшая интерпретация. Рассмотрим приведенный ниже пример с отличным важность для большого количества людей, потому что в зависимости от того, насколько определенные библейские понимание отрывков имеет серьезные последствия для большого числа людей, которые либо не являются гетеросексуалами, либо практикуют сексуальные действия, кроме деторождение.

В Библии есть отрывок, где Онан осужден за то, что он не пошел в палатку жены его мертвого брата и заняться с ней сексом, чтобы произвести больше детей.(см. две учетные записи ниже). В то время это было обычаем в племени, что после смерти мужчины его брат будет нести ответственность за его жену и возьмите ее в качестве другой жены, чтобы продолжить род. Онан вошел в палатку занимался сексом с женой умершего брата, но вырвался из нее и пролил свою сперму на земле. Он был осужден за это.

ПРОБЛЕМА:

A. Был ли Онан осужден за вступление в половые отношения с целью, отличной от дети? Если так, то все половые акты, кроме полового акта между мужчиной и женщина, состоящая в браке и готовящаяся иметь детей, будет аморальной.Эти действия включают: добрачный секс, внебрачный секс, мастурбацию, гомосексуальность, оральный секс, анальный секс, использование противозачаточных средств.

Б. Был ли Онан осужден за то, что не желал иметь детей от его мертвых? жена брата? Если да, то половые акты, совершенные с целью, отличной от деторождение было бы морально приемлемым.

Есть много людей, которые принимают каждую из этих возможных интерпретаций проход. Вот два комментария.

Бытие 38: 6-9 — Грех Онана:

Этот отрывок описывает, как первый муж Фамарь Эр был убит Богом, потому что он был нечестивым. Согласно древней еврейской традиции, брат Эр Онан был обязан жениться и вступить в половую связь с Фамарь. Вдов не спрашивали, они хотели снова жениться. Во многих случаях женщина испытала сексуальная активность как форма изнасилования — требование племенной традиции которые им пришлось пережить.Точно так же никто не посоветовался с зятем вдовы. о его пожеланиях по этому поводу.

Их первый сын будет отнесен к Эр. Потому что потомства не было бы считая его ребенком, Онан решил использовать распространенный и относительно неэффективный противозачаточные средства для предотвращения зачатия. Он использовал «coitus interruptus». То есть, он отделился от Тамар незадолго до эякуляции, и « пролил свой сперма на земле . «(NIV) Бог был недоволен этим действием и убил Онан тоже — предположительно потому, что отказался следовать еврейской традиции.

Этот отрывок использовался до последних десятилетий некоторыми христианскими группами, которые утверждал, что грех Онана на самом деле был мастурбацией. Термин « Онанизм » был придуман как синоним мастурбации. Эта интерпретация уже не в общего пользования.

================================================= ==============

Онан был средним из трех сыновей Иуды, сын Иакова и отец племени, которое в конечном итоге произвело Доброго Давида и Иисуса.Его старший брат умер, не оставив наследника. В те времена было принято младший брат, чтобы взять жену своего умершего брата и обеспечить этого брата с потомством. Итак, Иуда, отец Онана, приказал ему сделать это.

Согласно отчету, Онан понял, что его биологический сын, рожденный в такой манер не будет считаться его собственным. Если Онан предоставил своих старых мертвецов брат с сыном, этот ребенок унаследует оба места вождя племени а также самая старая часть поместья.Это означало, что Онан будет уступает собственному биологическому ребенку. Это также означало, что Онан проиграет «финансово».

Закон о наследстве в те времена требовал, чтобы старший брат получил двойная порция. Это означало, что если Онан предоставил своему брату наследника, Владения Иуды будут разделены четырьмя путями: две четверти (или половина) идя к этому ребенку, в то время как Онан получит только четверть. Однако если Онан сохранил свой статус старшего выжившего сына, наследство будет разделено тремя способами, причем Онан получает две из этих третей или около полутора раз больше.

Согласно библейскому повествованию, Онан застраховал свою неудачу, практикуя самая древняя из известных форм контроля над рождаемостью — преждевременная абстиненция. За это, Бог поразил его мертвым.

В сообщении говорится, что имя жены и ее умершего мужа звали Фамарь. совершил настолько серьезный грех, что Бог убил его, хотя в нем не указывается грех. Теперь младший брат ее мужа грешит с ней, и он пораженный Богом. Этот человек послал к ней, чтобы обеспечить ее покойного мужа наследник, вступает с ней в половые отношения.Он вытаскивает перед эякуляцией, проливает семена на земле и погибают на месте.

***********************************************

«Краткая история феминистской теории права» Робин Уэст

Абстрактные

Поступление значительного числа женщин в юридическую академию — сначала в качестве студентов, а затем в качестве преподавателей — было феноменом 1970-х и 1980-х годов. В течение этих десятилетий женщины на юридических факультетах боролись: во-первых, за прием и включение в качестве индивидуальных студентов на формально равных основаниях со студентами-мужчинами; затем для паритета их численности в классах и на факультетах; и, в конечном итоге, для некоторой степени реального равенства по различным параметрам, включая их успеваемость и оценку как в классе, так и перед ним, а также качество их опыта в качестве студентов и преподавателей и выгоды, которые можно извлечь из их владение.Эта часть истории поступления женщин в юридическую академию в 1970-х и 1980-х годах — история попытки поступления, затем включения, затем интеграции и ассимиляции, а затем, наконец, равенства — теперь знакома, по крайней мере, в общих чертах. . В целом это не воодушевляющая история. Согласно множеству статей, подготовленных женщинами-студентами-юристами в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, студентки-юристы в течение этих десятилетий меньше участвовали в учебе, их вызывали и реагировали по-разному, когда они участвовали, страдали от большего количества учебы в юридической школе. -индуцированные тревожные расстройства и другие проблемы с психическим здоровьем, выпускник с более низким средним баллом и меньшим опытом в области юридической экспертизы, публиковал меньше заметок и занимал меньше редакционных должностей в этих журналах, занимал меньше руководящих должностей в целом во время учебы в юридической школе и имел гораздо больше трудностей в общении с наставниками , преподаватели и потенциальные рекомендатели среди преподавателей, чем студенты-мужчины.Женщины-профессора права в течение этих десятилетий получали значительно более низкие ставки, чем мужчины, и, особенно в престижных школах и школах с меньшим количеством преподавателей-женщин среди штатных сотрудников, нанимались по более низким ставкам, которые не отражали их количество в пуле квалифицированных кандидатов. , имели проблемы с утверждением или поддержанием авторитета в классе или воспринимались как обладающие авторитетом, преподавали менее престижные курсы и получали низкие оценки преподавания и, как и их студенты, гораздо реже публиковались в крупных и наиболее престижных юридических обзорах.

Многое из этого, хотя и не все, не сильно изменилось ни для студентов, ни для преподавателей. По мере того, как женщины в юридических вузах вступают в фазу постулатуры и средней карьеры, многие старые проблемы сохраняются, в то время как появляются новые: преподаватели-женщины приглашаются к участию в группах реже, чем мужчины, и как студентки, так и преподаватели недостаточно представлены в качестве авторов в юридических обзорах. Хотя сейчас отпуск по уходу за ребенком с учетом гендерного фактора доступен преподавателям большинства юридических вузов, многие такие правила все еще носят временный характер. Существует серьезное беспокойство, хотя и нет веских доказательств, по поводу того, что мужчины непропорционально часто используют свободное время для письма, а не для ухода за детьми.Женщины по-прежнему непропорционально представлены в одних областях и недопредставлены или не представлены в других, и эти области неудивительно коррелируют с уровнем престижа: чем больше женщин в одной области, тем менее престижен. Как и другие работники, женщины-преподаватели юридических факультетов страдают от сексуальных домогательств, большая часть которых остается без лечения. Женщины по-прежнему страдают от разрыва в оплате труда на юридических факультетах, который не решается в большинстве университетов, как и в других академических кругах. Об этих депрессивных явлениях, которые, похоже, упорно не утихают, существует обширная литература.

В этих комментариях, однако, я хочу сосредоточиться на другой, менее ценной части истории поступления женщин в юридическую академию в 1970-х и 1980-х годах: появлении научного сообщества — иногда называемого феминистской теорией права — созданного некоторые из этих женщин-юристов за тот же период. Другими словами, история, на которой я хочу сосредоточиться, не связана с борьбой женщин второй или третьей волны в академии за прием, принятие, ассимиляцию или равенство в юридических вузах.Скорее, эта статья посвящена истории стипендий, которые получили некоторые из ассимилированных женщин второй волны, когда они туда попали. Феминистская юриспруденция, понимаемая в основном как научные исследования по вопросам гендерного равенства, зародилась в 1970-х годах, существует сегодня и продолжает формировать дебаты. Феминистская правовая теория, однако, на самом деле была подразделом феминистской юриспруденции и, как следует из ее названия, была попыткой сформировать широкое теоретическое рассмотрение отношения права в либеральных правовых режимах к подчинению женщин, патриархату, полу и половое неравенство — особенно в эпоху, когда права были постгражданскими, когда женщины пользовались широким доступом к правам формального равенства, репродуктивной свободы и либерального антидискриминационного законодательства.В таком понимании феминистская теория права — совокупность ученых, занимающихся поиском теоретического понимания отношения права к подчинению женщин или, проще говоря, закона и патриархата, — зародилась в 1970-х, взрастила в 1980-х и созрела в 1990-х. . В этой статье я предполагаю, что сейчас он, похоже, находится в упадке и вскоре может вообще исчезнуть.

Причины этой траектории, я полагаю, до сих пор не исследованы. Некоторые причины довольно очевидны. Феминистская теория права была продуктом трех временных факторов, характерных для 1970-х и 1980-х годов: она отражала политическую и правовую борьбу феминизма второй волны.Школы критической теории в той или иной степени существовали или процветали в академиях 1970-х и 1980-х годов, в рамках которых зародилась, выросла и сосуществовала феминистская теория права, хотя иногда и очень непросто; и эта феминистская теория отражала смешанный опыт женщин-преподавателей и студентов второй волны ассимиляции, успеха и отчуждения в самих юридических школах, как кратко изложено выше. Эти три фактора — фоновая политика, наличие критической теории в юридических школах и различия в опыте женщин в этих школах — сами по себе либо исчезают, либо растворяются в срочном порядке, хотя и по-разному и с разной скоростью, и это рассеяние. очевидно, это часть истории упадка феминистской теории права.Однако есть и другие причины его снижения. Некоторые из них являются внутренними для феминизма и феминистской теории, а некоторые относятся к изменяющейся природе юридической науки с 1980-х годов по настоящее время. Я исследую эти причины в Части II ниже.

История развития отчетливо феминистской теории права в период с 1970-х по 1990-е годы и история ее упадка в 2000-е годы имеют очевидное отношение к истории феминизма второй и третьей волны. Он также должен быть интересен тем, что он раскрывает о природе юридической науки, как она понималась, принималась и создавалась в те десятилетия.Его упадок также показывает кое-что об изменяющемся характере современной юридической науки и юридической академии. Таким образом, один вывод, который я делаю, состоит в том, что феминистская теория права 1970-х — 1990-х годов — независимо от истинности или долговременной силы ее утверждений — является примером юридической науки, которая была в некоторой степени характерной для тех десятилетий. Более того, такая форма юридической науки, скорее всего, может исходить только от юридической академии. По ряду причин в настоящее время мы находимся в опасности потерять весь этот жанр интеллектуальной работы, что было бы потерей государственного устройства, а не только феминизма или юридической академии.

Краткая история западной теории права — Дж. М. Келли

Обзоры и награды

` Спокойное, упорядоченное изложение Джона Келли … эрудированность и ясность … Текст Келли превосходен тем, что прост и обманчиво небрежно увязан юридические идеи с религиозной, политической и интеллектуальной историей. Написанный плавным, но сдержанным стилем и богатым ссылками, он легко переносит свои значительные знания и, вероятно, понравится студентам как обширный, но не пугающий текст…. краткое и красноречивое напоминание о том, что наследие западных юридических спекуляций на протяжении веков является наиболее важным компонентом и зеркалом более широкой культуры. Таким образом, его можно широко рекомендовать ». Роджер Коттеррелл, Приложение для высшего образования Times

`Эта книга является важной вехой в продолжающемся изучении права в Ирландии … выдающаяся научная работа … варьируется от глубоких юридических размышлений до вспышек лирических образов … Это увлекательная, занимательная и унизительная книга в мире права смерть Джона Келли лишила нас дальнейших плодов его блестящего и плодовитого ума; Сомневаюсь, что его памяти может быть памятник побольше.’ Айриш Таймс

` Очень ценный обзор. Д-р Саймон Ханиболл, Эксетерский университет

` Превосходное предприятие с хорошей ценой. Эндрю Халпин, Саутгемптонский университет

` живое и увлекательное исследование своего предмета Д-р А. Уилсон, Абердинский университет

` освежающая и давно назревшая работа Dr G.П. Багналл, Королевский университет Белфаста,

` Он очень хорош по теориям до 20-го века — ясен, хорошо написан и помещает теории в их историческое содержание. Д. Фельдман, Бристольский университет

` Джон Келли написал эпическое произведение, увлекательную историю, которое выдержит испытание временем. Он станет базовым учебником для будущих поколений юристов. Юридическое общество Ирландии

` отличная книга, которая предлагает нам рассматривать историю как важный организационный инструмент в обучении юриспруденции. Давид Джаббари

` Читаемый, сбалансированный отчет о различных периодах развития законодательства и теориях, которые создавались в каждую эпоху. Вероятно, он станет основным текстом для понимания правовой традиции, унаследованной от Запада. Томас Глин Уоткин, Уэльский университет, Кардифф

‘победная заключительная работа, которая справедливо иллюстрирует широту познания Келли и остроту его ума… Одна из самых сильных сторон этой работы — ее способность связать эволюцию теории права с параллельным развитием политической теории и истории … это авторитетная книга, полная мудрости и сострадания ». Дж. Э. Финн, Уэслианский университет, Choice, январь 1993 г.

`Это последнее завещание Келли как учителя, и мы должны быть за него благодарны. Это гарантирует его обучение когда-нибудь в будущем ». Политические исследования

‘История Келли дает ясный и достаточно исчерпывающий отчет и, в некоторой степени, анализ западных правовых теорий.Он в высшей степени удобочитаем (с приятными мелочами, такими как сноска на стр. 323) и с радостью заполняет пробел с особенно ирландской точки зрения ». О.Ф. Робинсон, Университет Глазго, Журнал истории права

.